C O L L E C T I O N D E L’ É C O L E F R A N Ç A I S E D E R O M E
541
AUTOUR DE LA NOTION
DE SACER
Études réunies
par Thibaud Lanfranchi
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
2018
Autour de la notion de sacer : [journée d’étude organisée à l’École
française de Rome en avril 2014] / études réunies par Thibaud Lanfranchi
Rome : École française de Rome, 2018
(Collection de l’École française de Rome, 0223-5099 ; 541)
ISBN 978-2-7283-1288-7 (br.)
ISBN 978-2-7283-1289-4 (EPub)
Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/efr/3374> ©2017
DOI : 10.4000/books.efr.3374
1. Sacré -- Antiquité -- Actes de congrès 2. Religions -- Antiquité -- Actes de
congrès 3. Rome -- 509-30 av. J.-C. (République) -- Actes de congrès
I. Lanfranchi, Thibaud, 1981CIP – Bibliothèque de l’École française de Rome
∞
ISO/CD 9706
© - École française de Rome - 2018
ISSN 0223-5099
ISBN 978-2-7283-1288-7
TABLE DES MaTiÈrES
Introduction, par Thibaud Lanfranchi . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Chapitre 1 – Sacer et sacré. Notion emic et catégorie anthropologique, par Danièle DEhouvE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Chapitre 2 – La nozione di sacer in etrusco : dai riti del liber
linteus a ritroso, par Valentina BELfiorE . . . . . . . . . . . .
39
Chapitre 3 – Les correspondants de sacer dans les Tables
Eugubines, par Emmanuel Dupraz . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Chapitre 4 – Sacer nelle iscrizioni umbre, par Giovanna
rocca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Chapitre 5 – Le sacré en partage. Sakaraklúm, temple ou sanctuaire sur le cippe d’Abella ?, par Olivier DE cazanovE . . .
115
Chapitre 6 – Sacer e sanctus : quali rapporti ?, par Elena TaSSi
ScanDonE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Chapitre 7 – La condizione di homo sacer e la struttura sociale
di Roma arcaica, par Roberto fiori . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Chapitre 8 – Homo sacer, consecratio et destinatio dis, par
Yann BErThELET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Conclusion, par Audrey BErTranD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
Index auctorum et locorum antiquorum . . . . . . . . . . . . . .
279
Index nominum et rerum notabilium . . . . . . . . . . . . . . . . .
291
Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
CHAPITRE 7
LA CONDIZIONE DI homo SACER
E LA STRUTTURA SOCIALE DI ROMA ARCAICA
ROBERTO FIORI
in ricordo di Carlo Venturini
1. Premessa
Gli studi di diritto romano sulla igura dell’homo sacer si sono
concentrati per lo più sui problemi di diritto criminale posti dall’isti
tuto. Lo scopo principale di questo contributo è invece quello di
svolgere alcune considerazioni sulle possibili conseguenze della
dichiarazione di sacertà qualora il reo non fosse ucciso, anche
tenendo conto di condizioni afini a quella dell’homo sacer.
naturalmente, il problema non dovrebbe neanche essere posto
qualora si ritenesse che l’homo sacer dovesse essere necessaria
mente ucciso. È dunque opportuno iniziare la nostra analisi con
l’esame delle teorie che sostengono la doverosità di tale uccisione.
2. La teoria della sacratio come sacriicium e il relativo dovere di
uccisione del colpevole
La prima teoria della quale conviene occuparci ipotizza che la
sacratio avesse come esito l’attribuzione del colpevole alle divinità,
al pari di quanto accade nella consecratio delle res sacrae. Questa
* il
manoscritto è stato consegnato per la stampa nel marzo 2015. L’autore non ha
potuto tener conto dei lavori pubblicati dopo tale data.
172
RobeRto FioRi
attribuzione si sarebbe realizzata – sostiene la maggioranza degli
autori1 – in un’uccisione sacriicale.
La teoria è contraddetta sia dalle fonti che parlano di una
facoltà concessa a chiunque di uccidere l’homo sacer, sia dall’af
fermazione di Verrio Flacco che non è fas che l’homo sacer sia
immolato. tuttavia i suoi sostenitori hanno variamente cercato di
aggirare questi ostacoli ipotizzando che le notizie si riferiscano a
un’epoca più recente, spesso individuata nell’inizio della repub
blica2, nella quale sarebbe stato alterato il dato essenziale e origi
nario della sacratio, ossia la necessità di consegnare alle divinità
ciò che è stato loro attribuito in quanto sacrum.
il presupposto fondamentale di questa teoria è dunque una
concezione unitaria del sacrum che identiica il regime degli
homines sacri e delle res sacrae, sul presupposto che « sacer è ciò
che appartiene al dio »3. se però si analizza il passo che più di ogni
altro affronta sul piano teorico il rapporto tra homo sacer e res
sacrae, ci si accorge del fatto che una simile concezione unitaria
non può essere ammessa.
il testo è il lemma Sacer mons dell’epitome di Festo al de
uerborum signiicatu di Verrio Flacco :
1 Cfr. la letteratura indicata in Fiori 1996, p. 10 s. n. 26. alla doverosità dell’uc
cisione dell’homo sacer condurrebbe anche la teoria recentemente avanzata da
santi 2004, p. 109 ss. spec. p. 171 s., la quale ipotizza che la sacratio consistesse in
una uccisione rituale con funzione di piaculum, diversa dal sacriicium inteso come
uccisione rivolta a un destinatario sovrumano, e che dunque la morte dell’homo
sacer fosse necessaria per ricostituire la pax deorum. Ciò sarebbe dimostrato anche
dal fatto che il sacrum viene trattato nei testi giurisprudenziali sempre con riferi
mento a una accezione « positiva » dell’aggettivo sacer, e che l’accezione « negativa »
si troverebbe solo in fonti letterarie (ibid., p. 82 ss.). Le dificoltà di accogliere
questa ricostruzione discendono dal fatto che essa non si accorda né con la circo
stanza che spesso per la sacratio è indicata una divinità – il che, assunte le premesse
dell’a., condurrebbe a identiicarla con un sacriicium ; né con la chiara attesta
zione delle fonti che l’uccisione può essere realizzata da chiunque, quindi non da
organi della ciuitas legittimati a porre in essere uccisioni rituali ; sia inine con la
circostanza che dalle fonti risultano uccisioni irrituali come quelle di sp. melio e
manlio Capitolino (secondo le versioni più credibili : cfr. Fiori 1996, p. 393 ss.) e di
tiberio Gracco (ibid., p. 416 ss.). peraltro, deve rilevarsi che l’a., pur soffermandosi
sull’etimologia di sacer (ibid., p. 17 ss.), non si avvede che il termine è usato in
diverse lingue indoeuropee per indicare il proscritto (cfr. infra, § 4.1), e che perciò
non è credibile che l’uso di (homo) sacer in senso negativo fosse assente nel voca
bolario tecnico dei ponteici : se nelle fonti giurisprudenziali della ine della repub
blica e del principato troviamo solo usi « positivi » dell’aggettivo, ciò dipende dal
fatto che i giuristi trattano del diritto vigente nella loro epoca, quando la sacratio
hominis è scomparsa da secoli (cfr. infra § 2).
2 per un’analisi e una critica di queste proposte rinvio a Fiori 1996, p. 16 ss.
3 Cito da morani 1981, p. 30, ma è un’idea diffusa.
La Condizione di homo SACER
173
Fest., p. 422 e 424 L., s.u. Sacer mons : Sacer mons appellatur trans
Anienem, paullo ultra tertium miliarium ; quod eum plebes, cum secessisset
a patribus, creatis tribunis plebis, qui sibi essent auxilio, discedentes Ioui
consecrauerunt. At homo sacer is est, quem populus iudicauit ob maleicium ; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur ;
nam lege tribunicia prima cauetur, si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit,
occiderit, parricida ne sit. Ex quo quiuis homo malus atque improbus sacer
appellari solet. Gallus Aelius (2 uerb. sign. fr. 14 bremer) ait sacrum esse,
quodcumque more atque instituto ciuitatis consecratum sit, siue aedis, siue
ara, siue signum, siue locus, siue pecunia, siue quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit : quod autem priuati[s] suae religionis causa
aliquid earum rerum deo dedicent, id pontiices Romanos non existimare
sacrum. At si qua sacra priuata succepta sunt, quae ex instituto pontiicum
stato die aut certo loco facienda sint, ea sacra appellari, tamquam sacriicium ; ille locus, ubi ea sacra priuata facienda sunt, uix uidetur sacer esse.
poiché il brano rientra nella cd. « prima parte » della lettera
S – ossia in quella sezione di glosse (comune a tutte le lettere)
che Verrio Flacco aveva disposto alfabeticamente dopo la prima
stesura (che sopravvive nelle cd. « seconde parti », mancanti solo
nelle lettere D ed E) in cui le glosse erano disposte seguendo l’or
dine degli autori da lui consultati – dobbiamo ritenere che la strut
turazione del passo derivi dallo stesso Verrio Flacco4, riproducendo
il suo metodo espositivo così come esempliicato da Gellio5.
il testo, infatti, può essere distinto in tre sezioni6 :
a) si inizia con una utilizzazione di sacrum « pro locis » : il monte al
di là dell’aniene, poco dopo il terzo miliario, è detto Sacer perché la
plebe, separatasi dal patriziato e creati i tribuni della plebe afinché
le fossero di ausilio, nel tornare a Roma lo consacrò a Giove ;
b) si prosegue nella seconda con una utilizzazione « pro hominibus » : al contrario, è detto homo sacer colui che il popolo
ha condannato per un crimine ; e non è fas eum immolari – ci
occuperemo tra breve del signiicato di questa frase – ma chi lo
uccide non è condannato per omicidio ; infatti la prima legge
tribunizia dispone che se qualcuno uccide colui che in virtù di
quella delibera della plebe è sacer, non è considerato omicida.
dal che si è soliti chiamare sacer ogni homo malus e improbus7 ;
4 sulla distinzione in « prime » e « seconde parti » cfr. müller 1839, p. xvi
ss. ; Reitzenstein 1887, p. 41 ss. ; strzelecki 1932, p. 43 ss. ; bona 1964, p. 35 ss.
(cfr. anche bona 1987, p. 119 ss.).
5 Gell., 18, 7, 58 (cfr. bona 1987, p. 144 ss.).
6 seguo bona 1987, p. 130 ss.
7 secondo bona 1987, p. 147, questa sezione si articolerebbe in due sottose
zioni : b1) signiicato giuridico (pro iure) dell’espressione : quem populus iudicauit
ob maleicium ; neque fas est immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur ; b2)
signiicato generico (pro hominum multitudine) della stessa : quiuis homo malus
atque improbus. sul signiicato di quest’ultima frase cfr. però infra § 4.4.
174
RobeRto FioRi
c) si inisce con la terza, in cui la deinizione del sacrum, tratta da
elio Gallo, è organizzata « pro rebus », ed è ulteriormente suddivisa
in due sottosezioni. La prima sottosezione riguarda propriamente
le res sacrae, che sono tali se vi sia stata una consecratio realizzata
more atque instituto ciuitatis : templi, altari, statue, luoghi, denari,
o qualunque altra cosa che sia oggetto di dedicatio e consecratio.
La seconda sottosezione riguarda un facere : si precisa che, per il
diritto pontiicale, la dedicatio di res compiuta dai privati non dà
vita a un sacrum, cosicché i privati possono compiere riti sacri – ad
esempio sacriici – per proprie inalità di culto8, ma non possono
rendere sacrae le res9.
Ci troviamo, come si vede, di fronte a una pluralità di signiicati
di sacer/sacrum.
Verrio Flacco parla innanzi tutto di res sacrae, e ci informa del
fatto che la consecratio e dedicatio di una res può essere compiuta
solo da soggetti pubblici ; anzi, altre fonti giurisprudenziali – da
p. mucio scevola sino a Giustiniano – attestano che per la consecratio e la dedicatio è necessaria una deliberazione popolare (in età
repubblicana ; durante il principato, con il mutare della nozione di
lex, sarà possibile disporla mediante un senatoconsulto o un atto
del principe)10.
poi ci parla di sacra, e precisa che i privati non possono creare res
sacrae, ma solo realizzare attività di natura religiosa (sacra), come
i sacriici, che comportano la consecratio dell’animale (e poi, per il
consumo delle sue carni, una successiva profanatio) ma non una
dedicatio. benché spesso confuse, consecratio e dedicatio sono infatti
due istituti diversi : con la prima si separa la persona o la cosa dalla
realtà umana, con la seconda si attribuiscono alla divinità le res.
8
È questo, a mio avviso, il signiicato di suae religionis causa, e non che le res
siano religiosae, come intendono Wissowa 1901, col. 896 ; Kaser 1949, p. 47 ; santi
2004, p. 86.
9 non può condividersi l’interpretazione che della frase ille locus, ubi ea sacra
priuata facienda sunt, uix uidetur sacer esse fornisce tassi scandone 2013, p. 52 :
« il luogo dove [i sacra priuata] si svolgono è da considerarsi comunque sacer ». La
locuzione uix uidetur indica una situazione giudicata sostanzialmente impossibile,
come mostrano le altre evenienze dell’espressione (plaut., Bacch., 695 ; most., 822 ;
Cic., Q. Rosc., 20 ; Cato, 3, 18 ; Phil., 2, 67 [= Quint., inst., 8, 6, 70] ; Tusc., 5, 113 ;
ascon., tog. cand., 77 Clark ; Quint., inst., 7, 1, 57) e come conferma, in generale,
il valore di uix come forma eufemistica di negazione (cfr. hey 1900, p. 527 s. ;
hofmann, 1951, p. 308 ; hofmann, szantyr 1972, p. 455).
10 sappiamo che il pontifex maximus p. mucio scevola affermò che ciò che
era stato dedicato dalla vestale Licinia in loco publico iniussu populi non poteva
essere considerato sacrum (Cic., dom., 137 = p. muc., resp., fr. 6 bremer). per il
principato, cfr. Gai., inst., 2, 5 ; marcian., 3 inst. d. 1, 8, 6, 3 ; ulp., 68 ad ed. d. 1, 8,
9 pr.2. Cfr. anche i. 2, 1, 8. sull’evoluzione della nozione di lex nel principato, basti
rinviare a serrao 1973, p. 117 ss.
La Condizione di homo SACER
175
inine ci parla degli homines : un homo può essere dichiarato
sacer a seguito di una decisione del populus – come avviene per la
consecratio delle res – ma non è fas eum immolari. sul signiicato
di questa frase, come accennavo all’inizio, si è molto discusso, ma
il testo è chiaro e si accorda con le numerose testimonianze da
cui risulta che l’homo sacer poteva essere ucciso da chiunque con
impunità e dunque in forme evidentemente diverse dal sacriicio11.
sembrerebbe pertanto doversi concludere che i valori di sacer
variano in relazione all’oggetto, così come peraltro avviene negli
usi di un altro aggettivo centrale nella materia del diritto divino,
ossia religiosus. È indubbio infatti che non vi è rapporto tra (a1)
le res religiosae, che sono relictae diis manibus, come ad esempio
il sepolcro12 ; (a2) il facere religiosum, identiicato con ciò che è
fatto contra deorum uoluntatem13 ; e (a3) gli homines religiosi, che
sono coloro i quali stanno attenti a seguire il mos ciuitatis quando
hanno a che fare con ciò che attiene al divino14. allo stesso modo
deve riconoscersi che non c’è un rapporto tra (b1) le res sacrae, che
sono diis superis consecratae, come i templi ; (b2) il facere sacrum,
ossia compiere attività di rilievo sacrale ; e (b3) gli homines sacri,
che per i loro crimini possono essere uccisi con impunità.
nella sacratio capitis et bonorum sono presenti sia la consacra
zione degli homines sia quella delle res, ma sulla base di quanto
abbiamo detto deve ritenersi che il regime giuridico dell’una e
dell’altra sia differente15.
11 il divieto di uccidere l’homo sacer in forme rituali si desume anche dall’at
teggiamento del console e giurista p. mucio scevola allorché i senatori gli chiedono
di punire con la morte tiberio Gracco : cfr. Fiori 1996, p. 416 ss.
12 ael. Gall., 2 verb. sign. fr. 10 bremer = Fest., p. 348 L., s.u. religiosus.
Cfr. anche Veran., pont. quaest., fr. 5 bremer = Fest., p. 366 L., s.u. religiosum,
dove l’attribuzione a Veranio è di Reitzenstein 1887, p. 49 e p. 53, e il riferimento
al sepolcro è integrato nella ricostruzione di müller 1839, p. 289 e Lindsay 1930,
p. 389390 : Religiosum ac sacrum est, ut templa omnia atque aedes, quae etiam
sacratae dicuntur. At quod per se religiosum est, non utique <sacrum est, ut sepulcra,>
quod ea non <sacra, sed religiosa sunt>.
13 ael. Gall., 2 verb. sign. fr. 10 bremer = Fest., p. 348 L., s.u. religiosus.
14 atei. Capit., iur. pont., fr. 13 bremer (= fr. 60 suppl. strzelecki) = Fest., p. 366
L., s.u. religiosi (il passo è attribuito ad ateio Capitone da Reitzenstein 1887, p. 47 e
p. 53). Cfr. anche Varro, rer. div. ad Caes., fr. 175 Funaioli = aug., civ., 6, 9 ; Cic., nat.
deor., 2, 72. un’accezione negativa in nigid. Fig., 11 comm. gramm., fr. 4 Funaioli =
Gell., 4, 9, 1.
15 L’unico testo da cui potrebbe derivarsi una simile coincidenza è macr., Sat.,
3, 7, 58, che avvicina l’homo sacer a una vittima sacriicale, ma credo di aver dimo
strato che l’autore legge le sue fonti tardorepubblicane sulla base di suggestioni
neoplatoniche estranee alla dottrina pontiicale romana (Fiori 1996, p. 36 ss. ; la
mia lettura è stata seguita da Garofalo 2005b, p. 125 s. n. 189 ; id., 2013b, p. 11).
occorre anche dire che con ogni probabilità il diverso regime della consecratio
capitis e della consecratio bonorum è relativamente recente. durante la monarchia,
176
RobeRto FioRi
alla consecratio bonorum segue la dedicatio, e ciò determina
un’autentica attribuzione della res alla divinità, o per meglio dire
al suo tempio – perché, spesso lo si dimentica16, in diritto romano
consacrare una res signiica attribuire questa, o il denaro ricavato
dalla sua vendita, al tempio di una divinità17.
nella consecratio degli homines non si determina un « passaggio
di proprietà » a favore degli dèi, e in particolare non c’è alcuna
dedicatio18. È una situazione analoga a quella riscontrabile nel uer
sacrum, nel quale la consecratio a un dio (marte, Giove, apollo)
non è seguita da dedicatio, cosicché – effettuata la separazione – il
popolo è liberato nei confronti degli dèi anche se gli animali consa
crati muoiono, tornando profani, vengono rubati o uccisi irritual
mente da un libero o da uno schiavo19 ; inoltre i prodotti dell’anno
vengono in parte sacriicati e in parte consacrati, e gli uomini
solo consacrati, per essere destinati a lasciare la patria e fondare
colonie20. nel uer sacrum, la sacratio alla divinità e la conseguente
expulsio valgono da sole a realizzare un piaculum21, e verisimil
mente lo stesso accade nella sacratio22, cosicché quando non vi è
la sanzione comminata sembra essere genericamente il sacer esto, senza distin
guere il caput dai bona. si comincia infatti a parlare di consecratio capitis e/o di
consecratio bonorum solo in età repubblicana, e se si accetta l’idea che il termine
caput indicasse originariamente la rubrica del ciuis nei registri censuari, potrebbe
pensarsi che la distinzione sia nata con la riforma centuriata. prima di questa data,
è possibile che la sacratio fosse concepita unitariamente come una sanzione che
colpiva il colpevole e la sua familia, se non addirittura la sua gens, determinan
done la proscrizione e il riacquisto, al gruppo, delle porzioni di ager (gentilicius
o publicus) possedute (su tutto ciò cfr. Fiori 1996, p. 61 ss.). potremmo dunque
ipotizzare che, a partire dalla monarchia etrusca, la consecratio bonorum sia stata
gradualmente ricondotta – da mera conseguenza dell’annullamento giuridico del
soggetto – al regime della consecratio (e dedicatio) delle res, con la conseguente
possibilità di essere impiegata come pena autonoma.
16 Cfr. ad esempio Cantarella 1999, p. 23.
17 mommsen 1877, p. 57 ss. (= iii, p. 67 ss.) ; impallomeni 1971, p. 253 n. 99.
18 È questa distinzione tra « separazione » e « dazione » a rilevare nel diritto
sacro romano. L’affermazione di Cantarella 1991, p. 299 s. ; Ead. 1998, p. 52 (seguita
da tassi scandone 2013, p. 140 n. 65), che la sacratio costituirebbe un’offerta
dell’homo sacer alla divinità, e che perciò dovrebbe essere distinta dal sacriicium
inteso come l’atto che consegna l’offerta al dio – non comportando la semplice
offerta (ossia la sacratio) « né l’accettazione né la presa di possesso da parte degli
dèi » – non trova alcun riscontro nel rituale sacriicale romano : neanche nel sacriicium c’è un momento di accettazione dell’offerta da parte del dio, cosicché se la
sacratio costituisse davvero un’offerta, essa dovrebbe coincidere con il sacriicium.
19 La fonte più afidabile è a mio avviso Liv., 22, 10, 26, che riporta una cita
zione letterale di un documento sacerdotale (cfr. Fiori 1996, p. 45 s.).
20 strab., 5, 4, 12.
21 Fest., verb. sign. s.u. mamertini = alf. fr. 1 Cornell.
22 Garofalo 1990, p. 15 n. 15, 32 ; Fiori 1996, p. 53. Che sia la « separazione »
del reo dal gruppo, e non la sua morte, a ricostituire la pax deorum (cfr. anche infra
La Condizione di homo SACER
177
una speciica divinità offesa, la sacratio può anche essere priva di
un riferimento agli dèi23.
peraltro, ciò si accorda con quanto risulta dalle fonti che ripor
tano le norme che dispongono la sacratio e con le testimonianze
che descrivono i singoli episodi di sacratio.
nelle norme, l’assenza di ogni riferimento alle divinità è quasi
la regola tanto nella più arcaica indifferenziata sacratio24 quanto
nella più recente25 consecratio capitis repubblicana26, mentre al
§ 3.4), è giustamente ribadito da Garofalo 2013b, p. 27 in critica a tassi scandone
2013, p. 141, per la quale invece questo scopo sarebbe raggiunto attraverso l’uccisione
compiuta da qualunque cittadino (il che avrebbe reso doverosa l’uccisione, ciò che
peraltro l’a. qualche pagina dopo non molto coerentemente esclude : cfr. ibid., p. 143).
23 Cosicché non è possibile desumere dall’assenza dell’indicazione della divi
nità un ostacolo alla conigurazione come sacratio della sanzione di un illecito,
come invece pensa scevola 2013, p. 314.
24 troviamo il richiamo di divinità : in una legge attribuita a Romolo e tito
tazio, ampliata da servio tullio, sulla uerberatio parentis (sacratio diuis parentum :
Fest., p. 260 L., s.u. plorare) ; in una legge di Romolo sul ripudio illegittimo (plut.,
Rom., 22, 3 : dèi ctonii) ; in un’altra legge di Romolo sulla clientela (d.h., 2, 10,
3 : sacratio a « zeus infero ») del patrono o del cliente che violino la ides su cui
si fonda il rapporto ; in una legge di numa per un comportamento non identii
cato (paul.Fest., p. 5 L., s.u. aliuta : sacratio Iovi) ; in un’altra legge di numa sulla
terminum exaratio (d.h., 2, 74, 3 : forse sacratio a Terminus). in altri casi – talora
negli stessi casi – non vi è testimonianza di alcuna divinità : nella legge di numa
sulla exaratio terminum così come riportata da paul.Fest., p. 505 L, s.u. Termino ;
nella disposizione contenuta nel cippo del Foro (CIL, i2, 1), giunta in condizioni
che non permettono di ricostruire il complessivo tenore della norma (la proposta di
thurneysen 1901, p. 163, di intendere le lettere sora[ immediatamente successive
come un riferimento al dio Soranus, è troppo congetturale e non è generalmente
seguita : cfr. per tutti Wissowa 1912, p. 238 n. 4). Cfr. anche, in àmbito sannita, la
sacratio Ioui di chi non risponda al dilectus (Liv., 10, 38, 3).
25 Cfr. supra, n. 15.
26 È presente il richiamo di divinità nella cd. lex Valeria horatia de tribunicia potestate del 449 a.C. (Liv., 3, 55, 7 : sacratio capitis a Iuppiter) ; si ricorderà poi che Fest.,
p. 422 L., s.u. sacratae leges (cfr. anche paul.Fest., p. 423 L., s.u. sacratae leges) dei
nisce le leges sacratae come quelle in cui si sancisce la sacratio del colpevole (e dei suoi
beni) alicui deorum. È assente il richiamo a divinità : nella lex di p. Valerio publicola
(509 a.C.) che stabilisce la sacratio capitis et bonorum di chi aspiri al regno (Liv., 2, 8,
12 ; plut., Popl., 12, 1) ; in un’altra lex di Valerio publicola che avrebbe stabilito l’impu
nità per chi avesse ucciso colui che avesse assunto una magistratura senza elezione
popolare (plut., Popl., 11, 3 ; d.h., 5, 19, 4 : ma in questo caso non si parla espressa
mente di sacratio) ; nella lex sacrata plebea del 494 a.C. (d.h., 6, 89, 3 ; un riferimento
alle divinità è assente anche nel testo della lex tribunicia prima ricordato da Fest.,
p. 424 L., s.u. Sacer mons ; si ricordi poi che Cic., Balb., 33 deinisce le leges sacratae
come quelle in cui caput eius qui contra fecerit consecratur, senza richiamare alcun
dio ; si noti però che la norma sarà riaffermata ed estesa dalla lex Valeria horatia de
tribunicia potestate, che prevede la sacratio capitis a Giove) ; nella lex sacrata plebea del
492 a.C., nella quale la pena di morte di cui parla d.h., 7, 17, 5 è da interpretare certa
mente come sacratio capitis ; nelle Xii tavole, dove la norma sulla clientela attribuita a
Romolo è modiicata stabilendo che il solo patrono, in caso di fraus al cliente, divenga
sacer, senza indicazione di divinità (serv., Aen., 6, 609) ; nella cd. lex Valeria horatia
178
RobeRto FioRi
contrario – come è ovvio, trattandosi di consacrazione delle res a
uno speciico tempio – la divinità (Cerere, semo sanco) è quasi
sempre indicata nella consecratio bonorum27.
Lo stesso accade nella descrizione degli episodi, dove non
compaiono mai riferimenti alle divinità per la consecratio capitis
ma solo per la consecratio bonorum (a Cerere e a semo sanco). il
caso più antico è la sacratio di sesto tarquinio e della sua famiglia
– se non anche della sua gens e dei Romani che la avessero accom
pagnata – a seguito della violazione della pudicitia di Lucrezia :
conseguenza è l’esilio per alcuni, la morte per altri e il saccheggio
de prouocatione (449 a.C.) nella quale non si parla espressamente di sacratio (Liv.,
3, 55, 5), ma che verisimilmente costituisce un’estensione del principio issato dalla
lex de adfectatione regni di p. Valerio publicola. (La riconduzione alla sacratio della
sanzione prevista da quest’ultima legge è stata negata, di recente, da tassi scandone
2008, 261 ss., essenzialmente sulla base dei seguenti argomenti : mentre nell’adfectatio regni la sacratio mira a evitare che nasca una magistratura, quella del rex, che
possa sottrarsi alla punizione, ciò non accadrebbe nel caso in cui si realizzi una magi
stratura sottratta al vincolo della prouocatio ; mentre non è fas che l’homo sacer sia
immolato, nella legge del 449 si afferma che è lecito ucciderlo non solo sulla base
del ius, ma anche del fas ; inoltre, mentre l’homo sacer commetterebbe omicidio ma
sarebbe scusato nel processo, della legge del 449 si dice che l’uccisione non può essere
considerata un « delitto capitale », e dunque non vi sarebbe necessità di un processo.
si tratta di obiezioni molto deboli. in primo luogo, se si considera che per i Romani
la prouocatio è uno degli istituti che distinguono l’imperium del console da quello del
rex – cosicché il magistrato che ne sia privo viene percepito come un nuovo re – ci si
avvede della notevole afinità di fattispecie. in secondo luogo, non può mettersi sullo
stesso piano un divieto di uccisione rituale compiuta dall’autorità, come è l’immolatio,
con l’uccisione irrituale permessa a chiunque della legge del 449. inine, anche dell’uc
cisore dell’homo sacer le fonti affermano che non è parricida – senza che peraltro ciò
elimini la necessità di un processo, che serve almeno ad accertare la qualità di homo
sacer dell’ucciso – e ciò è confermato dalle discussioni avvenute in senato sulla morte
di Cesare, imperniate proprio sull’alternativa tra uccisione legittima e amnistia – su
queste ultime, cfr. Fiori 1996, p. 455 ss.).
27 La norma di Romolo sul ripudio ingiustiicato così come modiicata, veri
similmente a partire dal V sec. a.C. (cfr. infra n. 230), commina la sacratio di metà
dei beni del colpevole a Cerere (plut., Rom., 22, 3) ; la lex sacrata plebea del 494
a.C. stabilisce la consecratio dei beni del colpevole a Cerere (d.h., 6, 89, 3) ; la cd.
lex Valeria horatia de tribunicia potestate (449 a.C.) prevede la sacratio bonorum
a Cerere Libero e Libera (Liv., 3, 55, 7). L’indicazione della divinità è assente solo
in una legge di Romolo che vieta la soppressione degli infanti, in cui si parla di
publicatio della metà dei beni del pater e non di consecratio (d.h., 2, 15, 2) – il che
può spiegare l’assenza dell’indicazione della divinità, ma induce necessariamente
a pensare a una alterazione della norma romulea ; nella sacratio bonorum stabilita
dalla lex de adfectatione regni di Valerio publicola (509 a.C.) (Liv., 2, 8, 12 ; plut.,
Popl., 12, 1) ; nella lex sacrata plebea del 492 a.C. (d.h., 7, 17, 5) – per la quale è
dificile non pensare a un’omissione delle fonti, considerando gli altri casi di consecratio plebea. È dificile valutare se la consecratio dei boues nella terminum exaratio
così come riportata da paulFest., p. 505 L., s.u. Termino possa essere letta come
consecratio bonorum, poiché normalmente questa non riguarda beni speciici, ma
l’intero patrimonio del colpevole o una sua porzione indifferenziata.
La Condizione di homo SACER
179
dei beni28. nelle sacrationes della prima età repubblicana troviamo
condanne all’esilio perpetuo, uccisioni irrituali e consacrazione
dei beni, talora con riferimento a Cerere29 ; in un caso, che coin
28 La moglie di tarquinio il superbo, tullia, fugge dalla reggia inseguita dalle
exsecrationes della folla che, ovunque ella passi, invoca le Furie su di lei (Liv., 1,
59, 13) ; tarquinio il superbo trova chiuse le mura della città, viene abbandonato
anche dall’esercito, che scaccia i suoi igli, e deve andare in esilio (Liv., 1, 60, 2) ;
sesto tarquinio viene ucciso a Gabii e il suo omicidio resta impunito (Liv., 1, 60,
2) ; le case di tarquinio sono rase al suolo (plut., Popl., 8, 1) ; i beni dei tarquini non
sono né restituiti agli esuli, né acquistati allo stato, ma dati da saccheggiare alla
plebe, mentre l’agro tra la città e il tevere è consacrato (Liv., 2, 5, 3 ; plut., Popl., 8,
1) – o, per d.h., 5, 13, 2, riconsacrato – a marte : le messi però non vengono consu
mate, quia religiosum erat, e sono gettate nel tevere (Liv., 2, 5, 13 ; cfr. d.h., 5,
13, 3 ; plut., Popl., 8, 23) ; anche tarquinio Collatino, marito di Lucrezia, apparte
nendo alla stessa gens, deve lasciare la città per evitare di perdere i beni e di subire
qualche altra offesa (Liv., 2, 2, 10 ; cfr. anche d.h., 5, 13, 4). in questo caso il rife
rimento a marte probabilmente non implica una consecratio del terreno, nel senso
che esso sia divenuto una res sacra : considerando che l’area del Campo marzio era
utilizzata per le riunioni del comizio centuriato già durante la monarchia etrusca,
è verisimile che la consacrazione consista in una nuova dedica dell’ara martis
presente nel campus da età remota (Coarelli 1997, p. 182 ss.).
29 nel 491 a.C., la condanna per adfectatio regni – accusa strumentalmente
utilizzata dai tribuni della plebe, ma cui è in realtà sottesa un’accusa di violazione
delle leges sacratae : Fiori 1996, p. 367 ss. (questa strategia non è còlta da pesaresi
2005, p. 32 s. e n. 98) – di Coriolano viene presentata come « esilio perpetuo »
(d.h., 7, 64, 56 ; cfr. 8, 23, 1 ; 8, 29, 1 ; 8, 61, 3 ; cfr. anche app., Ital., 3 ; 5, 1 e 4 ;
plut., Cor., 20, 4 ; d.C., fr. 17, 56 boissevain = zon., 7, 16) e come « conisca » dei
beni (d.h., 8, 32, 3). per sp. Cassio (486 a.C.) si parla, secondo una versione,
di una condanna nel comizio centuriato seguita dalla precipitazione dalla rupe
tarpea (d.h., 8, 78, 5 ; cfr. 10, 38, 3) e di conisca dei beni (d.h., 8, 79, 3) oltre
che di distruzione della casa (Liv., 2, 41, 11 ; d.h., 8, 79, 3 ; Val. max., 6, 3, 1b ;
Cic., dom., 101) (pesaresi 2005, p. 69 e n. 216, sminuisce questa versione sulla
base della convinzione che il comizio centuriato non avrebbe mai comminato la
sacratio e che l’adfectatio regni non fosse perseguita mediante sacratio ; tuttavia il
primo argomento è una petizione di principio [cfr. anche ibid., p. 111] e il secondo
è smentito dalla lex Valeria de adfectatione regni del 509 a.C. e da tutte le fonti
discusse in Fiori 1996, p. 340 ss.) ; un’altra versione parla di uccisione da parte
del padre e consacrazione a Cerere dei beni del colpevole (Liv., 2, 41, 10 ; d.h., 8,
79, 3 ; plin., nat., 34, 15). nel 455 a.C. la pena invocata contro i consoli t. Romilio
e C. Veturio per aver violato la lex sacrata del 494 a.C. è l’uccisione con impunità
(d.h., 10, 35, 2), e nello stesso anno il processo intentato contro i patrizi che
si erano resi responsabili di disordini contro l’approvazione di leggi agrarie e in
particolare di offese ai tribuni si conclude con la consecratio bonorum a Cerere
(d.h., 10, 42, 4). durante il decemvirato è attestato il caso della consecratio capitis
di appio Claudio, senza indicazione di divinità, per aver attentato alla pudicitia
di Virginia, pronunciata dal padre mentre uccide la iglia per sottrarla al pericolo
(Liv., 3, 48, 5). nel 439 a.C. sp. melio è accusato di adfectatio regni, viene ucciso,
i suoi beni coniscati, la casa distrutta (Varro, ling., 5, 157 ; Cic., dom., 101 ; Liv.,
4, 14, 5 ; d.h., 12, 2, 8 e 12, 4, 26 ; Val. max., 6, 3, 1c ; Quint., inst., 3, 7, 20). non
è certo possa essere interpretata come consecratio capitis la datio manibus che
il tribunus militum a. Cornelio Cosso pronuncia nei confronti di tolumnio, re
180
RobeRto FioRi
volge un ciuis sine suffragio, la consecratio bonorum a semo sanco
e la distruzione della casa si accompagnano all’uccisione rituale30.
negli usi abbastanza eccezionali della sacratio nella tarda repub
blica, legati ad accuse di adfectatio regni, abbiamo notizia dell’uc
cisione irrituale di tiberio Gracco31 ; della votazione di una lex de
exilio Ciceronis (58 a.C.) che commina al destinatario la perdita
della cittadinanza, la conisca dei beni (che Cicerone ci rappre
senta come consecratio bonorum) e la demolizione della casa32 ; e
a seguito dell’uccisione di Cesare – a mio avviso da interpretare
come sacratio33 – si pone il problema dell’eventuale publicatio dei
suoi beni34. né si fa riferimento ad alcuna divinità in quel passo dei
sermones di orazio in cui si indica l’arcaica sanzione della sacratio
come conseguenza dello spergiuro35.
di Veio, per aver ucciso i legati romani violando la ides (426 a.C.) (Liv., 4, 19,
3). nel 385 a.C. manlio Capitolino – secondo la versione più credibile (cfr. Fiori
1996, p. 379 s. e 396 ss.) – viene deiectus e saxo (Varro, fr. 2 Cornell = Gell., 17,
21, 24 ; Liv., 6, 20, 12 ; d.h., 14, 4, 1 ; plut., Cam., 36, 7 ; zon., 7, 23 ; d.C., fr. 26, 2
boissevain ; 45, 32, 1 ; Flor., 1, 26, 7 ; ampel., 27, 4), i beni coniscati (zon. 7, 23 ;
d.C., fr. 26, 2 boissevain) e la casa distrutta (Cic., dom., 101 ; plut., Cam., 36, 7 ;
zon., 7, 23 ; d.C., fr. 26, 1 boissevain ; Val. max., 6, 3, 1a) (non è possibile discutere,
in questa sede, le recenti ipotesi di pelloso 2013, p. 95 ss. e di scevola 2013, p. 275
ss., che negano la possibilità di processi in materia di sacertà). L’unico caso in
cui in questi episodi si fa riferimento a « divinità ctonie » (δοθῆναι αὐτὸν εἰς θυσίαν
τοῖς καταχθονίοις θεοῖς) è la rilettura del conlitto tra Camillo e manlio Capitolino
operata da malal., chron., 7, 1012 (dindorf, 183, 12187, 13 = thurn, 140143)
nella prima metà del Vi sec. e ripresa da Cedren., hist. comp., bekker, 263, 3264,
7 (seconda metà dell’Xi sec.), che tuttavia sembra condotta attraverso l’uso di
materiali molto variegati, e dunque non costituisce una testimonianza afidabile
(cfr. anche Georg. mon., chron., 1, 16 [de boor, 23, 2324, 20] ; sul rapporto tra
queste tre fonti rispetto al nostro tema cfr. beaucamp 2006, p. 84 s. e 92).
30 nel 329 a.C. Vitruvio Vacco, dux di Fondi, muove contro Roma nonostante
alla città fosse stata da poco concessa la ciuitas sine suffragio, e oltre alla condanna
a morte viene disposta la distruzione della casa che questi aveva a Roma e la consecratio dei beni, con il ricavato dei quali vengono fatti dei dischi di bronzo collo
cati nel sacello di semo sanco, di fronte al tempio di Quirino (Liv., 8, 20, 8). su
semo sanco, verisimilmente uno dei nomi di Dius Fidius, e dunque un’epiclesi di
Iuppiter legata alla ides e ai giuramenti, cfr. per tutti Wissowa 1912, p. 130 ; Latte
1960, p. 126 ss. ; sabbatucci 1988, p. 196 ss.
31 sull’episodio cfr. Fiori 1996, p. 407 ss. L’uccisione di Caio Gracco sembre
rebbe invece stata effettuata sulla base di una dichiarazione di hostis publicus
(cfr. ibid., p. 425 ss.).
32 Cicerone contesta la legittimità delle sanzioni ricevute concentrandosi
sull’irregolarità della lex (Cic., dom., 34 ss.), i proili penali dell’accusa e della
procedura (77 ss.) e i vizi rituali della consecratio bonorum (117 ss.).
33 Cfr. Fiori 1996, p. 451 ss.
34 app. , BC, 2, 135136 ; suet., Iul., 82.
35 hor., serm., 2, 3, 17981. Cfr. anche plin., paneg., 64, 23. su questi passi
cfr. infra § 3.2.
La Condizione di homo SACER
181
in conclusione, siamo indotti a pensare che la giurisprudenza
pontiicale distinguesse – come in ogni altro àmbito del diritto a
noi noto – tra la dottrina del sacrum relativo alle res e quella rela
tiva alle personae, e che perciò non sia ammissibile trasferire sulla
realtà arcaica le deinizioni generali di sacrum offerte dalla giuri
sprudenza tardorepubblicana36, che scrive in un momento storico
in cui sopravvivono nell’ordinamento solo le res sacrae e il facere
sacra37. non vi sono perciò motivi per immaginare che l’homo sacer
dovesse essere consegnato agli dèi in forme sacriicali, ossia essere
necessariamente ucciso.
3. L’homo sacer e la punizione degli dèi
3.1. La dottrina dell’ottocento e la sua riproposizione
per comprendere la condizione dell’homo sacer e l’eventuale
esistenza di un dovere di uccisione, è utile discutere una seconda
teoria, in virtù della quale dovrebbero distinguersi, nella persecu
zione dell’homo sacer, una prima fase in cui le divinità si sareb
bero fatte carico della sua punizione, essendo vietato agli uomini
di intervenire, e una seconda fase in cui invece l’uccisione del reo
sarebbe divenuta interesse della città e perciò sarebbe sorto un
dovere di uccisione in capo ai ciues.
La formazione di questa ipotesi deve essere rintracciata nella
dottrina dell’ottocento.
nel 1857, august danz38 aveva sostenuto che in caso di sper
giuro i ponteici avrebbero dichiarato l’impietas del colpevole, ossia
una condizione detta anche exsecratio e coincidente con l’esclu
sione dai sacra e dalle curiae, ossia dalla comunità : lo spergiuro
sarebbe così divenuto un hostis, che come tale poteva essere ucciso
o venduto.
apparentemente simile, la condizione di impius exsecratus
sarebbe stata in realtà diversa da quella di homo sacer : quest’ultimo,
come le res sacrae39, sarebbe in un preciso rapporto con le divinità,
mentre l’exsecratus sarebbe escluso da ogni relazione con gli dèi40 ;
36
Le discuto in Fiori 1996, p. 25 ss.
Così invece, limitandosi agli studi più recenti, santi 2004, p. 82 ss. (cfr. supra
n. 2), seguita da pelloso 2013, p. 63 ss. (cfr. anche ibid., p. 131 s.).
38 danz 1857, p. 62 ss.
39 Ibid., p. 84.
40 inoltre, ritenendo possibile una sacratio solo rispetto a divinità determinate,
danz 1857, p. 77 considerava inconcepibile una consecratio nel caso di giuramento
per tutte le divinità.
37
182
RobeRto FioRi
la sacratio sarebbe sempre fondata su una lex, mentre l’exsecratio
dipenderebbe dalla formula del giuramento41 ; l’homo sacer – in
considerazione della supposta identità con il regime delle res
sacrae – sarebbe stato riammesso nella comunità mediante una
profanatio, mentre per l’exsecratus sarebbe stato impiegato il
procedimento della resecratio42 ; inine, la sacratio non sarebbe mai
attestata per lo spergiuro, la cui pena sarebbe appunto l’impietas.
in sostanza, l’homo sacer e l’impius exsecratus potrebbero essere
entrambi uccisi, ma per motivi opposti : il primo, perché viene
« dato » agli dèi ; il secondo, perché non ha alcun rapporto con gli
dèi e dunque con la comunità.
L’ipotesi di a. danz ha inluenzato la seconda e le successive
edizioni del Geist des römischen Rechts di Rudolph von Jhering43.
se infatti nella prima edizione R. von Jhering aveva sostenuto che
la sacratio fosse la sanzione di tutti gli illeciti sacrali, consistendo
in un bando religioso e civile44, successivamente egli ne ha ristretto
l’incidenza ai soli casi che menzionano il sacer esto45 e ha accettato
l’idea che vi fossero infrazioni puramente religiose, come lo sper
giuro, che avevano come esito la dichiarazione di impius exsecratus,
consistente in una esclusione (non, come sosteneva a. danz, anche
civile, ma) puramente religiosa46. R. von Jhering inserisce infatti
la costruzione di a. danz all’interno della distinzione tra fas e ius,
intesi il primo come diritto religioso – immutabile perché si fonda
sulla volontà degli dèi, i quali sono gli unici che possono modii
carlo – e il secondo come il diritto di istituzione umana47.
una posizione solo parzialmente diversa è quella di
t. mommsen. egli ritiene, come il primo R. von Jhering, che possa
deinirsi sacratio ogni sanzione di natura criminale48, ma pensa
che la sua irrogazione debba sempre discendere da una pronuncia
magistratuale – o, per i membri dei collegi sacerdotali, del ponte
ice massimo. per quanto riguarda l’esecuzione della sacratio, si
darebbero diverse possibilità.
41
danz 1857, p. 50 s. n. 10.
Ibid., p. 82 ss.
43 a. danz (ibid., p. 71 n. 10) lo aveva criticato per aver scambiato la condizione
dell’homo sacer con quella dell’impius. È notevolmente inluenzato da a. danz
anche huschke 1874, p. 374 ss. (su questo rapporto cfr. Fiori 1996, p. 213 s.).
44 Jhering 1852, p. 273 ss.
45 Jhering 1866, p. 280.
46 Ibid., p. 276. Cfr. anche pernice 18851886, p. 1164 e n. 7 (con critica ad
a. danz).
47 Jhering 1866, p. 265 ss.
48 mommsen 1899, p. 900 s. (= iii, p. 233 s.) : « das personale strafurtheil ist
uebereignung des Verurtheilten an eine Gottheit ».
42
La Condizione di homo SACER
183
Quando il comportamento del reo non avesse avuto interesse
per il populus – ad esempio, in caso di uerberatio parentis o di fraus
patroni – l’effettiva punizione sarebbe stata lasciata agli dèi : un’idea,
questa, che troviamo già espressa, nella prima metà dell’ottocento,
da eduard platner e Wilhelm Rein49. Ciò avrebbe signiicato che in
età monarchica, quando le funzioni di magistrato e sacerdote coin
cidevano nella stessa persona, la punizione divina potesse essere
riunita con quella del rex50 ; e che invece in età repubblicana gli
illeciti puramente religiosi non avrebbero ricevuto alcuna sanzione
dalla res publica, avendo quale unica conseguenza l’impietas, consi
stente – anche per t. mommsen come per R. von Jhering – in un
bando religioso51.
Quando invece l’illecito avesse determinato anche un’offesa al
populus52, la punizione sarebbe stata posta in essere, in alcuni casi,
direttamente dal titolare dell’imperium53 ; in altri, in forme irri
tuali54 : la deiectio e saxo Tarpeio, l’esecuzione domestica compiuta
dal pater familias, l’esecuzione popolare, che coincide con il bando
(« Ächtung »)55. a quest’ultima forma dovrebbero essere ricondotti,
per l’età arcaica, i casi di sacertà in cui si afferma l’impunità per
chi uccida il colpevole : la violazione dei doveri tra patrono e cliente
e la violazione dei conini (entrambi nella formulazione di dionigi
di alicarnasso), la lex Valeria de adfectatione regni, la lex Valeria
horatia de prouocatione e le leges sacratae plebee56.
La dottrina immediatamente successiva è stata molto inluen
zata da queste premesse. si è diffusa l’idea di una duplicità di ordi
namenti, uno religioso e l’altro laico, e si è sostenuto che – poiché
solo il secondo avrebbe potuto disporre, nella distinzione tra magi
49 per platner 1836, p. 22 ss., la punizione divina passava attraverso la sacratio,
che permetteva a chiunque di uccidere il colpevole ; per Rein 1844, p. 33, la puni
zione dell’homo sacer sarebbe stata « den Göttern oder den bürgern überlassen ».
50 mommsen 1899, p. 580 e n. 1 (= ii, p. 284 s. e n. 1) ; p. 900 s. n. 1 (= iii,
p. 233 s. n. 1) ; cfr. p. 681 n. 2 (= ii, p. 405 n. 1). Le medesime idee sono ripetute in
Id. 1890, p. 389 ss.
51 mommsen 1877, p. 51 (= iii, p. 59), che tuttavia parrebbe aver successiva
mente mutato idea : in Id. 1899, p. 565 s. (= ii, p. 267 s.) egli riconduce senz’altro a
una tutela pubblica l’ipotesi della fraus patroni, e segnala che è dubbio se nei casi
della uerberatio parentis e del ripudio ingiustiicato (per l’a. un « Verkauf » : cfr. infra
n. 230) della moglie in manu la sacratio costituisse una sanzione puramente reli
giosa di cui si lasciava l’esecuzione agli dèi, oppure una procedura davanti ai
magistrati e ai comizi, e tende a preferire questa seconda ipotesi, in considerazione
dell’analogia con la fraus patroni.
52 mommsen 1877, p. 52 (= iii, p. 60).
53 mommsen 1899, p. 915 ss. = (iii, p. 250 ss.).
54 Ibid., p. 931 ss. (= iii, p. 269 ss.)
55 Ibid., p. 935 (= iii, p. 275).
56 Ibid., p. 937 ss. (= iii, p. 277 s.).
184
RobeRto FioRi
stratura e sacerdozio, di un braccio temporale – esistessero illeciti
religiosi non puniti dalla res publica, ma dagli dèi57. in qualche caso
si è addirittura affermato – talora con riferimento al solo impius,
talaltra anche all’homo sacer – che vi fosse un’interdizione alla
punizione umana, perché non sarebbe stato lecito sostituirsi agli
dèi58.
L’atteggiamento degli ultimi decenni è mutato. La maggiore
attenzione per il dettato delle fonti ha indotto gli studiosi ad
abbandonare l’approccio fortemente schematico della letteratura
ottocentesca e a privilegiare uno studio maggiormente esegetico.
si è perciò distinto tra pena di morte e sacratio, non intendendo
ogni punizione capitale come consacrazione59, non è più stato
proposto l’accostamento con l’impietas60, ed è stata superata l’idea
che i Romani ritenessero di non poter punire il colpevole perché
tale potere spetterebbe agli dèi. L’unica idea che continua a essere
riproposta con frequenza è che la sacratio, dopo aver privato il
colpevole delle garanzie della comunità, determini l’abbandono
del reo alla punizione divina, eventualmente realizzata per le mani
dell’uomo : un’affermazione che però normalmente non viene inse
rita all’interno di una distinzione tra differenti piani giuridici, l’uno
divino e l’altro umano61.
in questa sede non sarebbe quindi stato molto importante soffer
marsi in modo dettagliato sulle teorie dell’ottocento62 se, come
accennavo all’inizio, esse non fossero state nella sostanza ripro
poste in anni vicini – peraltro estremizzate e commiste con un altro
ilone di ricerche di derivazione ottocentesca e di chiara impronta
evoluzionistica che accosta il sacer esto alla concezione del tabu
così come riletta dalla teoria del sacro come « ganz anderes » nelle
57 marquardt 1885, p. 277 ss. (= i, p. 331 ss.) e p. 257 e n. 6 (= i, p. 307 n. 4),
seguito rispetto all’impietas da pernice 18851886, p. 1164 e n. 6, p. 1166 n. 3 ;
magdelain 1943, p. 120 ss. ; de sanctis 1960, p. 81 (cfr. anche Id. 1980, p. 298).
strachandavidson 1912, p. 1 ss. e spec. p. 7 ss., benché consideri « fanciful » l’idea
che il magistrato non si sentisse di interferire con la punizione divina, legge comu
nque la sacratio – come mommsen – come una forma di sacriicio.
58 Con riferimento all’impius : Rein 1844, p. 796 ; pernice 18851886, p. 1165 ;
bertolini 1886, p. 268 ss. Con riferimento all’homo sacer : brunnenmeister 1887,
p. 152 ; de sanctis 1960, p. 81 (cfr. anche Id., 1980, p. 298).
59 Forse l’unica sopravvivenza di questa idea è in Gioffredi 1955, p. 14 s.
60 Le uniche eccezioni sono forse Kaser 1949, p. 45 ss. e magdelain 1943,
p. 120 ss.
61 Cfr. ad esempio tondo 1963, p. 38 ss. ; Crifò 1985, p. 49 (cfr. anche ibid.,
p. 53) ; albanese 1988, p. 177 ; Garofalo 1990, p. 33 ; Id. 2005, p. 115 s. ; Id. 2013b,
p. 20 e 45 ; santalucia 1998, p. 12 ; de sanctis, 2005, p. 87 ; ter beek 2012, p. 28.
62 in Fiori 1996, p. 209 ss. me ne ero occupato essenzialmente rispetto allo
spergiuro.
La Condizione di homo SACER
185
indagini di R. otto63 – e non avessero trovato il parziale consenso
di alcuni tra gli autori di una recente raccolta di scritti in materia
di sacertà64.
secondo questa teoria, sino all’inizio della repubblica l’homo
sacer sarebbe stato attratto, a seguito della sua « separazione »
dall’umano, in una sfera del « numinoso » interdetta agli uomini,
al punto da determinare quasi « un conlitto giurisdizionale tra gli
dei e gli uomini »65. L’affermazione di Verrio Flacco che non è fas
che l’homo sacer sia immolato dovrebbe essere intesa nel senso che
l’eliminazione dell’homo sacer sarebbe stata lecita per il « diritto
degli uomini », ma avrebbe comportato proili di illiceità nel ius
sacrum perché il « sacro » coinciderebbe con un « tabu che interdice
agli uomini ogni contaminante contatto non ritualmente consen
tito »66, e avrebbe addirittura determinato la sacratio anche dell’uc
cisore67. La medesima condizione sarebbe propria dell’impius exsecratus, anch’egli attratto nella sfera del « numinoso », al punto che
dovrebbe distinguersi tra il sacer esto propriamente detto e una
più ampia nozione di sacratio capitis comprensiva dell’exsecratio68
63 mi riferisco alle teorie formulate da Ferdinando zuccotti in una serie di
scritti, delle quali la più recente formulazione è in zuccotti 2009, p. 1549 ss., cui si
farà, soprattutto, riferimento. La dipendenza delle teorie di questo a. – i cui scritti
nella maggior parte dei casi non contengono note con riferimenti alla letteratura,
ma al più una bibliograia generale in cui però non si menzionano gli studi sin
qui ricordati – dalla dottrina dell’ottocento e del primo novecento, e in partico
lare dalle posizioni di brunnenmeister e de sanctis (cfr. supra, n. 58 e 71), è stata
notata già da pelloso 2013, p. 72 s. n. 29.
64 È la raccolta a cura di Garofalo 2013a. alcuni degli autori che vi hanno
partecipato – pur differenziandosi su alcuni aspetti della ricostruzione di zuccotti
(cfr. ad esempio pelloso 2013, p. 72 ss. n. 29), e pur seguendo un metodo per chi
scrive maggiormente condivisibile sia nell’uso delle fonti che della letteratura –
hanno accolto l’idea, ai nostri ini centrale, di una distinzione tra la giurisdizione
umana e quella divina, cui apparterrebbe l’homo sacer : cfr. pelloso 2013, p. 57 ss.
e spec. p. 96 s. n. 65, p. 104 n. 76 ; Ramon 2013, p. 145 ss. e spec. p. 159 n. 28
(cfr. anche ibid., p. 161 s. : su questa distinzione l’a. fonda, in effetti, l’intera sua
ricostruzione) ; Falcon 2013, p. 204 s. n. 30 ; p. 208 n. 32 ; p. 234. Qualche anno
prima, a favore dell’esistenza di un « tribunale soprannaturale » e di un « foro
celeste » contrapposto a quello « terreno » si era pronunciato anche – rispetto alla
punizione dello spergiuro – Calore 2000, p. 159 n. 37 (da leggere in connessione
con quanto scritto ibid., p. 74 n. 112).
65 zuccotti 1998, p. 444 ; cfr. anche Id. 1987, p. 250 s. ; Id. 2000, p. 29 e 33 ss. ;
Id. 2009, p. 1562 s., p. 1571, p. 1577, p. 1587 s., p. 1597. non molto distante la
posizione di pelloso 2008, p. 152 ; Falcon 2013, p. 197 n. 12 ; Ramon 2013, p. 147
ss., per i quali però l’uccisione dell’homo sacer sarebbe stata lecitamente realizzata
dagli uomini quale longa manus della divinità.
66 zuccotti 1998, p. 446 ; Id. 2009, p. 1562.
67 zuccotti, 2009, p. 1557 s.
68 Ibid., p. 1560.
186
RobeRto FioRi
e ipotizzarsi che le due igure discendano entrambe « da una indif
ferenziata igura più arcaica »69.
il quadro sarebbe mutato all’inizio della repubblica, perché le
ipotesi di adfectatio regni e di violazione delle leges sacratae sareb
bero fondate sui giuramenti collettivi pronunciati dai Romani
al momento della cacciata dei tarquini e in coincidenza con la
secessione sul monte sacro. poiché questi giuramenti vincolereb
bero non il singolo ma l’intera città, cosicché lo spergiuro di uno
avrebbe avuto conseguenze per tutti, l’uccisione dell’homo sacer,
da proibita che era, sarebbe divenuta « relativamente doverosa »70 –
una variante, come si vede, della teoria di t. mommsen71.
La riproposizione in nuova veste della teoria ottocentesca
è, come vedremo72, molto contraddittoria, ma è comunque utile
discuterne sia perché permette di chiarire alcuni problemi generali
nello studio del diritto arcaico, sia perché può aiutarci a compren
dere meglio la condizione dell’homo sacer e il suo rapporto con
altri casi in cui la capacità del soggetto subisce a vario titolo limi
tazioni. svilupperemo l’analisi partendo da una veriica dell’affer
mazione secondo cui l’impietas e l’exsecratio costituirebbero delle
situazioni di esclusione analoghe, ma distinte, rispetto alla sacratio
(§ 3.2). affronteremo poi il problema dell’esistenza di una dupli
cità di ordinamenti nell’esperienza romana (§ 3.3) e il connesso
problema della conigurabilità di una punizione divina dell’homo
sacer (§ 3.4). inine, formuleremo alcune conclusioni (§ 3.5).
3.3. Impietas ed exsecratio
partiamo dal problema più semplice : possiamo davvero soste
nere che l’impietas e l’exsecratio coincidessero con uno stato di
esclusione del reo dalla comunità civile e religiosa, o anche solo
religiosa?
se torniamo alle pagine di a. danz, ci accorgiamo che egli
non è in grado di richiamare alcuna fonte a supporto di questa
69 zuccotti 1998, p. 443 s. ; cfr. ibid., p. 447 ; il rapporto tra homo sacer e impius
è riproposto da questo a. anche in Id. 2009, p. 1561 ss. L’a. è seguito da Ramon
2013, p. 147 s. e n. 6.
70 zuccotti 2009, p. 1597 ; cfr. anche ibid., p. 1958 (« relativa doverosità ») e
p. 1959 (l’uccisione sarebbe divenuta « un evento entro certi limiti normale e per
taluni versi doveroso »). L’ipotesi, già presentata in Id. 1998, p. 455 s., è stata svilup
pata in Id. 2007a, p. 6115 ss. ; Id. 2007b, p. 511 ss. ; Id. 2009, p. 1588 ss.
71 particolarmente nella versione che ne dà de sanctis 1960, p. 81, che come si
è detto riteneva non lecita l’uccisione dell’homo sacer per gli illeciti di età monar
chica e pensava che in età repubblicana la sacratio avesse come effetto la messa
fuori legge del reo e la conseguente possibilità di uccisione.
72 Cfr. soprattuto infra § 3.6.
La Condizione di homo SACER
187
ricostruzione73. La sua ipotesi è fondata su due serie di testi : una
prima serie riguarda il giuramento, e vi si dice che il ius iurandum
contiene una exsecratio ; una seconda serie riguarda la condizione
di impurità rituale, espressa (anche) dai termini impius, impietas,
e vi si afferma che l’impius non può facere sacra. Queste afferma
zioni non sono collegate tra loro, se non in un brano di plutarco
in cui si afferma che il lamen Dialis non può giurare perché non
si vuole che un uomo « impio e spergiuro » (ἀσεβὴς καὶ ἐπίορκος) sia
chiamato a sovrintendere (κατάρχηται) alle preghiere e ai sacriici
per conto della ciuitas74.
senonché né l’impietas né l’exsecratio coincidono con una esclu
sione dai sacra75.
73 secondo pernice 18851886, p. 1164 n. 7 la ricostruzione di a. danz è
« ebenso künstlich wie unsicher » ; più di recente, che essa sia « largamente basata
su congetture e ricostruzioni ipotetiche di testi e contesti » è notato anche da Crifò
1985, p. 45 n. 71. per una critica di altre affermazioni di a. danz è suficiente
rinviare a tondo, 1963, p. 62 ss.
74 plut., quaest. Rom., 44 : ἢ κοινὸς ὁ τῆς ἐπιορκίας κίνδυνος, ἂν ἀνὴρ ἀσεβὴς καὶ
ἐπίορκος εὐχῶν κατάρχηται καὶ ἱερῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως ; richiamato da danz, 1857 p. 64
n. 7. Le altre fonti citate nella nota non hanno alcuna attinenza con il problema :
d.h., 2, 23 (relativo all’istituzione dei culti delle curiae) ; 7, 23 (dove si riferisce il
discorso con cui Coriolano accusa i plebei di aver rotto per primi i giuramenti) ;
11, 52 (ma forse il riferimento è a 11, 55, 3, dove c’è un giuramento che prevede
come effetto la distruzione [ἐξώλεια] del giurante e dei propri igli). Gli unici passi
in cui periurius è accostato a impius sono : plaut., Pseud., 974, dove però i due
termini fanno parte di una catena di insulti : malus, legirupa, inpurus, peiiurus,
impius (ingannevole la citazione, limitata a questi due ultimi termini, di zuccotti
2009, p. 1564) ; Cic., nat. deor., 1, 63, dove si afferma che sacrilegi, impii e periurii
non credono negli dèi.
75 danz 1857, p. 64 s. è perciò costretto a richiamare fonti relative ad altri
illeciti : d.h., 8, 28, 3, che si riferisce al tentativo di dissuasione di Coriolano
dall’attaccare Roma a capo dei Volsci nel 488 a.C. (su questa fonte cfr. infra n. 167 ;
sulla sua inconferenza rispetto allo spergiuro cfr. già Crifò 1985, p. 55) ; Liv., 2,
42, 1011, dove si dice che alcuni prodigia furono spiegati con la circostanza che
i sacra non erano stati compiuti rite, e che la vestale oppia fu condannata per un
comportamento non casto ; lo stesso episodio viene raccontato da d.h., 8, 89, 45,
in cui la vestale si chiama opimia e si aggiunge che i colpevoli furono fustigati e
uccisi (483 a.C.) ; d.h., 5, 57, 5, dove si afferma che la decisione del senato e del
popolo di uccidere i concittadini che avevano ordito una congiura per riportare i
tarquini a Roma avrebbe comportato la necessità di compiere puriicazioni prima
di compiere i sacriici (500 a.C.). altri passi sono richiamati ibid., 65 n. 12 : in d.h.,
9, 40, 14, si ricorda l’uccisione della vestale urbinia – che aveva compiuto sacriici
per la comunità pur non essendo pura (οὐκ οὖσα καθαρά) – e la morte di quelli che
l’avevano indotta al sacrilegio (uno suicida e l’altro fustigato a morte) ; in Liv., 8,
15, 78 l’esclusione dai sacra e l’uccisione della vestale minucia ; in propert., eleg.,
4, 6, 9, durante un sacriicio, si dice ite procul fraudes, alio sint aere noxae. peraltro,
tra i passi citati, gli unici due in cui si accenna alla pietas e all’essere impius sono
Cic., leg., 2, 19, nel quale si afferma che di fronte agli dèi occorre presentarsi caste,
con pietas, senza sfarzo, e che dei comportamenti contrari è uindex la stessa divi
188
RobeRto FioRi
per quanto riguarda l’impietas, è certamente verisimile – in consi
derazione del signiicato del verbo piare e di sostantivi come piaculum76
– che i termini pius pietas e i loro opposti impius impietas indicassero
una condizione di purezza o di impurità rituale tale da permettere o
meno il compimento di sacriici77 : tracce di questo valore sono in un
frammento di Q. mucio scevola in cui si afferma che se il pretore ha
operato scientemente (prudens) in giorni nefasti egli è impius e non
può expiare con un’hostia piacularis78 ; nel passo di plutarco appena
richiamato ; e in alcune norme ideali – ma verisimilmente conformi ai
mores romani – fornite da Cicerone nel de legibus secondo cui un ille
cito sacrale inespiabile deve considerarsi impie commissum, e l’impius non deve osare placare con doni l’ira degli dèi79.
non bisogna però confondere l’interdizione al compimento di
sacriici con l’interdizione alla partecipazione ai sacriici. non tutti
possono sacriicare, ma solo il vertice del gruppo per cui si sacri
ica : i magistrati per la ciuitas, il pater per la familia, il magister per
il collegium, ecc.80 ; gli altri membri del gruppo sono participes, ma
non oficianti. La condizione di impius impedisce di piare, ossia di
compiere il sacriicio come oficiante, ma non di parteciparvi ; essa
implica una diminuzione della capacità del soggetto di compiere
attività di natura religiosa, non una sua totale cancellazione81 – che
sarebbe effettivamente valsa, come sosteneva a. danz, a escluderlo
dalla comunità. se dovessimo estendere la previsione riportata dal
passo di plutarco a tutti i participes, dovremmo attenderci che non
solo al lamen Dialis, ma a tutti i Romani fosse proibito di giurare.
nità ; e ov., fast., 2, 623, nel quale si auspica che stiano lontani dal culto dei defunti
il fratello impius, la madre acerba verso i igli, chi ritiene che il padre e la madre
vivano troppo, la suocera che perseguita la nuora.
76 una selezione delle fonti su pius e termini derivati si trova in tromp 1921,
p. 3 ss. ; ma cfr. soprattutto le voci di Rehm 1972a, p. 612 ss. ; Id. 1972b, p. 620 ss.
77 sul possibile rapporto etimologico con pūrus cfr. lo status quaestionis in
Walde, hofmann 1954, p. 311 ss. ; ernout, meillet 1959, p. 511 ; schrijver 1991,
p. 322 ss. ; de Vaan, 2008, p. 468.
78 Q. muc., resp., fr. 1a bremer = Varro, ling., 6, 30 : Praetor qui tum (sc. diebus
fastibus tria uerba) fatus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur ; si
prudens dixit, Quintus mucius aiebat eum expiari ut impium non posse. cfr. anche
Q. muc., resp., fr. 1b bremer = macr., Sat., 1, 16, 10.
79 Cic., leg., 2, 22 : Sacrum commissum, quod neque expiari poterit, impie
commissum esto ; quod expiari poterit, publici sacerdotes expianto. […] impius ne
audeto placare donis iram deorum. Cfr. 2, 41 : Donis impii ne placare audeant deos.
La medesima interdizione di facere diuinum, sia privato che pubblico, cade sul
comandante deuotus che sia tornato vivo dalla battaglia (Liv., 8, 10, 13), ma in
effetti non vi sono fonti che lo qualiichino esplicitamente impius, come fa invece
Wissowa 1912, p. 384.
80 marquardt 1885, p. 120 (= i, p. 145) ; scheid 2005, p. 5 s.
81 Come invece ritengono anche Wissowa, 1912, p. 393 ; tromp, 1921, p. 86 ;
scheid, 1981, p. 153 ; Id., 2006, p. 27 ss.
La Condizione di homo SACER
189
altrettanto distante dall’idea di una « separazione » del reo dal
gruppo è la nozione di exsecratio82.
Questa non è l’effetto di un comportamento illecito – in partico
lare dello spergiuro – ma è invece una normale componente del giura
mento : è, precisamente, quella parte della formula di giuramento in
cui il giurante pronuncia l’autocondanna con cui invoca la distru
zione del proprio caput e dei propri bona in caso di spergiuro83. per
questa ragione il termine exsecratio talora indica per sineddoche l’in
tero giuramento84 e talaltra genericamente la maledizione85.
nei rari casi in cui l’espressione viene utilizzata per esprimere
una condizione personale, essa parrebbe essere impiegata in modo
sinonimico rispetto al termine consecratio86, ossia per indicare la
condizione dell’homo sacer.
82 Lo rilevava, in critica a a. danz, già pernice 18851886, p. 1164 n. 7 :
« vor allem ist nirgends bezeugt oder angedeutet, dass der exsecratus aus dem
sacralverbande ausgestossen werden musste ». più di recente, anche Calore 2000,
p. 73 ss. ha sostenuto che l’exsecratio coincida con l’esclusione dalla comunità e
la possibilità di essere uccisi, ma che questa condizione sarebbe diversa da quella
dell’homo sacer.
83 Lo spiega chiaramente aug., psalm., 7, 3 : Iurare uidetur per exsecrationem,
quod est grauissima iurisiurandi genus, cum homo dicit : « si illud feci, illud patiar ».
Cfr. anche serv., Aen., 6, 134 : Iusiurandum per execrationem habent, e soprattutto
Liv., 10, 38, 10, che trattando del giuramento dei sanniti uniti nella legio linteata,
afferma che il il carmen recitato dai giuranti era in exsecrationem capitis familiaeque et stirpis (cfr. 10, 39, 17, dove si parla di exsecrationes iuris iurandi, e 10,
41, 3 : dira exsecratio ac furiale carmen, detestandae familiae stirpique compositum).
Cfr. anche afran., tog., 192 = non. marc., comp. doctr., s.u. execrare[nt] (Lindsay,
759) ; Liv., 26, 25, 12 ; 28, 22, 11 ; 31, 17, 9 ; serv., Aen., 2, 154.
84 sall., Cat., 20, 2 ; Cic., Verr. 2, 5, 104 ; Sest., 15 ; Att., 2, 18, 2 ; hor., ep., 16, 36
nel commento di porph., hor. ep., 16, 36.
85 Qui si riscontra il maggior numero di evenienze : è suficiente rinviare a
oellacher 1974a, col. 1834 s. ; Id. 1974b, col. 1835 ss. ; Id. 1974c, col. 1837 ss.
86 serv., Aen., 1, 632 : hinc etiam sacrum et uenerabile et exsecrandum intellegimus, quia sacrae res de bonis exsecrandorum iebant. non è semplice spiegare
Liv., 5, 11, 15 : Pro certo se habere neminem in contione stare qui illo die non caput
domum fortunasque L. Vergini ac m’. Sergi sit exsecratus detestatusque. nel 401 a.C. i
tribuni militum consulari potestate L. Virginio tricosto e m. sergio Fidenate furono
accusati dinanzi ai concili della plebe per la cattiva conduzione della res publica,
ma l’accusa non è chiara (per ogilvie 1965, p. 649, sarebbe perduellio) : il processo
terminò con una condanna per multa (5, 12, 1), ossia con un esito compatibile con
la lex sacrata del 492 a.C., e Livio scrive che l’accusa fu promossa dai tribuni della
plebe p. Curiazio, m. metilio e m. minucio per stornare l’attenzione dalle accuse,
che il loro collega Cn. trebonio rivolgeva a tribuni militum e a tribuni plebis, di
violazione delle leges sacratae (cfr. 5, 11, 3) : tenuto conto di ciò, l’affermazione che i
tribuni pensavano che quel giorno nessuno, nella contio, non avesse compiuto una
exsecratio e detestatio di caput, domus e fortunae degli accusati, potrebbe essere
letta come una eco dei processi capitali tribunizi predecemvirali, e dunque della
sacratio. non mi sembra possibile ricostruire il contesto entro cui si colloca Cat.,
fr. 86 Cornell : duo exules lege publicati et execrati (= prisc., inst. gramm., 8, 16 Keil :
190
RobeRto FioRi
sia per queste ragioni, sia per palesi motivi di formazione
delle parole, appare evidente che il valore dell’exsecratio deve
essere spiegato non mediante l’impietas, bensì per mezzo del
rapporto con la consecratio. si tratta di espressioni normalmente
non coincidenti87, che però esprimono aspetti distinti di un
medesimo procedimento che, nell’insieme, è il sacrare : mentre
in consecrare il preverbio con- ha valore perfettivizzante, espri
mendo il compimento deinitivo del procedimento, in exsecrare il
preverbio ex- indica una sacratio ancora teorica, che esplicherà
i suoi effetti solo in caso di spergiuro88. L’exsecratio realizza
verbalmente quel che la pietra gettata o l’animale ucciso durante
il giuramento rappresentano plasticamente, ossia la distru
zione del « doppio » che preigura la sorte del giurante in caso
di spergiuro89 : chi pronuncia il giuramento costituisce su di sé
una sacratio condizionata, cui seguirà l’effettiva consecratio solo
in caso di periurium90. È per questa ragione che il giuramento è
sacratum91 al punto di poter essere anche chiamato sacramentum ;
che chi ha pronunciato un giuramento diviene sacratus92 ; che un
foedus può essere sacratum93 e le leggi basate su un giuramento
sono sacratae94, anche quando si tratta di giuramenti militari95 :
probabilmente, il verbo sacrare aveva assunto tra i suoi signiicati
anche quello di « giurare »96.
in questo contesto deve essere inteso anche il verbo obsecrare,
che indica una invocazione e che sembrerebbe avere valore tecnico
duo exules lege publica execrari), che alcuni (cfr. ad esempio strachandavidson
1912, p. 31 n. 6) interpretano come un riferimento alla sacratio.
87 Come invece è stato sostenuto da trincheri 1889, p. 49 e da Voci 1953, p. 59
s. n. 65 e 74 ; ma mi pare che l’unico passo in cui ciò accade è serv., Aen., 1, 632,
riportato alla n. 86.
88 Fugier, 1963, p. 235.
89 È la funzione svolta, nel giuramento greco, dal κολοσσός, su cui cfr. per tutti
Vernant 1971, p. 343 ss. L’idea del « doppio » è presente anche in alcuni rituali
romani in cui dei signa erano sostituiti a uomini, come la cerimonia degli argei
(d.h., 1, 38, 3 e ov., fast., 5, 621 ss.) o il rito che segue alla deuotio del soldato,
prescelto dal comandante, che sia sopravvissuto allo scontro (Liv., 8, 10, 12).
90 benveniste 1969, 2, p. 168 s.
91 inc., trag., 219 Ribbeck.
92 Cfr. i sacrati milites e la sacrata nobilitas dei sanniti (Liv., 9, 40, 9 ; 10, 38,
12) ; le manus ide sacratae dopo che le destre si sono unite nel pronunciare un
giuramento (Liv., 23, 9, 3) e dove la ides ha la sua sedes sacrata (Liv., 1, 21, 4).
93 Liv., 39, 37, 16.
94 sulle condizioni entro cui una lex può dirsi sacrata, soprattutto alla luce di
Cic., Balb., 33, rinvio a Fiori 1996, p. 320 ss., con letteratura.
95 Liv., 9, 39, 5 ; Liv., 36, 38, 1 ; plin., nat., 34, 43, 5.
96 Cfr. oLD 1968, p. 1675 : « to make (an oath, etc.) subject to religious sanc
tion », « to bind with an oath ».
La Condizione di homo SACER
191
in un contesto processuale97, con un signiicato non dissimile da
exsecrare98, forse indicando una solenne affermazione giurata
compiuta nel processo. allo stesso modo, il verbo resecrare non
indica affatto la riammissione nei sacra, come sosteneva a. danz99,
ma parrebbe piuttosto esprimere l’atto con cui veniva liberato
dalla religio il soggetto che nel processo comiziale avesse giurato
la propria innocenza100 – forse con una obsecratio101 – chiamando
gli dèi a testimoni102.
tutto ciò potrebbe già essere suficiente a ipotizzare che per
lo spergiuro sciens – è verisimile che l’imprudens potesse, come in
tutti gli altri casi a noi noti103, espiare con una hostia piacularis104 –,
la sanzione fosse proprio la sacratio. ma ciò è ulteriormente confer
mato da fonti particolarmente importanti per la ricostruzione del
diritto arcaico, ossia da formule giuridiche e da testimonianze
della speculazione antiquaria tardorepubblicana.
97 Front., ep., 1, 2, 9 van den hout = ii p. 44 haines : obsecrari […] et resecrari
populus aut iudices solebant.
98 Come mostra il rafforzativo exobsecrare : plaut., Asin., 246 ; mil., 69.
99 seguito, nella sostanza, da morani 1981, p. 39 ; santi 2004, p. 107 ; cfr. anche
oLD 1968, p. 1628 : « to set free from a religious ban ».
100 non si può desumere molto da Fest., p. 352 e 354 L., s.u. resecrare, giunto
fortemente mutilo (e non ricostruito neanche da müller 1839, p. 281 s. e Lindsay
1930, p. 384), se non le parole innocensque esset, che parrebbero alludere a un
giuramento di innocenza.
101 Lo ipotizzo sulla base di Front., ep., 1, 2, 9 van den hout = ii p. 44 haines
(riportato supra n. 97). un rapporto tra questi due verbi è anche in plaut., Aul., 684
e Pers., 48, dove però resecro sembrerebbe signiicare « obsecrare nuovamente ». per
schilling 1971a, p. 50, la resecratio sarebbe la cerimonia inversa della consecratio,
ma l’a. non porta argomenti al riguardo.
102 Cfr. paul.Fest., p. 353 L., s.u. resecrare : Resecrare soluere religione, utique
cum reus populum comitiis orauerat per deos, ut eo periculo liberaretur, iubebat
magistratus eum resecrare. Questo valore è probabilmente analogo all’uso virgi
liano di resoluere in un passo dove un prigioniero greco, abbandonato dagli achei
per trarre in inganno i troiani, afferma che è fas per lui sciogliere i sacrata iura che
lo legano all’esercito acheo (Verg., Aen., 2, 157), uso che servio grammatico spiega
nel senso che lo scioglimento è inalizzato a evitare la poena del sacramentum militiae (serv., Aen., 2, 157). il verbo indica anche l’atto con cui vengono rimosse le
exsecrationes : cfr. Corn. nep., Alc., 6, 5, nel quale si dice che, allorché alcibiade
era stato richiamato in patria dopo la condanna per sacrilegium cui si era accom
pagnata la deuotio pronunciata dai sacerdoti, questi ultimi erano stati costretti a
compiere un atto denominato resacrare con il quale ritirarono la deuotio ; che non
si tratti di una esclusione dai sacra, come vorrebbe danz 1857, p. 87, ma di formule
di maledizione, è dimostrato dal confronto con le fonti greche : d.s., 13, 69, 2
usa rispettivamente il sostantivo ἀρά e il verbo αἴρω ; plut., Alc., 22, 3 e 33, 3 userà
κατάρα e ἀφοσιόω. il verbo ha anche valore di « consacrare nuovamente », come in
amm. marc., 24, 6, 17, dove si dice che Giuliano promette di non compiere più
sacra in onore di marte, ed effettivamente non resecrauit.
103 Cfr. le fonti raccolte in tromp 1921, p. 38 ss.
104 Così danz 1857, p. 97 ss., seguito da tromp 1921, p. 43 s.
192
RobeRto FioRi
il primo brano rilevante è un passo di plinio nel quale viene
riportata la formula del giuramento prestato dal console all’atto di
assumere la carica magistratuale, e nel quale l’exsecratio contiene
l’invocazione di una futura consecratio all’ira deorum del caput e
della domus del giurante che abbia volontariamente mancato al
giuramento105. benché la fonte sia tarda, i uerba del giuramento
hanno buone probabilità di essere stati conservati intatti attra
verso i secoli, sia per la loro natura formulare, sia per il fatto che
quando scrive plinio la sacratio non è più da tempo la sanzione per
lo spergiuro.
il secondo testo è la spiegazione del termine sacramentum
fornita da Verrio Flacco, il quale scrive – con un argomento, come
abbiamo visto, linguisticamente corretto – che la ragione è nel
fatto che l’atto viene compiuto inserendo la sacratio che discende
dal ius iurandum106.
il terzo gruppo di testimonianze è costituito da alcuni versi di
orazio e dalla spiegazione offerta dai suoi commentatori. orazio
rappresenta la scena in cui un vecchio ricco di nome oppidio, sul
letto di morte, vincola i igli aulo e tiberio, l’uno prodigo, l’altro
avaro, perché non si facciano troppo solleticare dalla gloria, a non
perseguire la carriera magistratuale, indicando come sanzione per
lo spergiuro l’intestabilitas e il sacer esto107. naturalmente, all’epoca
105 plin., paneg., 64, 23 : il console in carica praeiit i uerba e il principe, nell’as
sumere la carica di console, iurauit, expressit explanauitque uerba, quibus caput
suum, domum suam, si scienter fefellisset, deorum irae consecraret. dato il contesto
formulare, è del tutto improbabile l’ipotesi di huschke 1874, p. 376 n. 69 che il
verbo consecrare sia qui usato « rednerisch ».
106 paul.Fest., p. 467 L., s.u. Sacramentum : sacramentum dicitur, quod iuris
iurandi sacratione interposita geritur ; Fest., p. 466 L., s.u. sacramento : sacramento
dicitur quod <iuris iurandi sacratio>ṇe interposita actum <est>. La ricostruzione
della porzione successiva di quest’ultimo passo proposta da müller 1839, p. 344 è
estremamente congetturale : più opportunamente Lindsay 1930, p. 434 preferisce
mantenere le lacune.
107 hor., sat., 2, 3, 179181 : Praeterea ne uos titillet gloria, iure / iurando
obstringam ambo : uter aedilis fueritue / uestrum praetor, is intestabilis et sacer esto.
il passo (di cui avevo trattato in Fiori 1996, p. 217 s., ma che continua a non essere
discusso da quanti contestano la consecratio dello spergiuro : cfr. da ultimo Calore
2000, p. 158 n. 37) è stato giudicato non rilevante da zuccotti 2009, p. 1603 s.,
perché ad avviso dell’a. l’espressione iure iurando obstringam ambo signiicherebbe
non che il padre ha vincolato i igli facendoli giurare, ma che ha giurato egli stesso,
prevedendo la sacratio dei igli qualora essi vengano meno al giuramento prestato
dal padre. poiché questa situazione è giuridicamente assurda, l’a. – anziché inter
rogarsi sulla plausibilità della propria ricostruzione – ne deduce che si tratterebbe
« di una semiseria maledizione condizionata » e che perciò la notizia del sacer esto
non possa essere presa in considerazione ; anzi, la fonte convaliderebbe la teoria
dell’a. che dallo spergiuro deriva l’impietas : « il iglio, andando contro lo iusiurandum del pater, si dimostrerebbe impius in parentes, ossia mancante di pietas
La Condizione di homo SACER
193
del poeta il giuramento non ha più come effetto la sacratio, ma
orazio vuole evidentemente rappresentare il vecchio padre come
paradigma dei mores antichi, e dunque lo fa parlare con espres
sioni volutamente arcaiche e inattuali, che raggiungono lo scopo
parodistico proprio perché autentiche108. e che questa sia l’ipotesi
interpretativa più probabile è confermato dal commento che del
testo fa lo pseudoacrone, il quale rileva come in passato gli sper
giuri venissero considerati sacri, ossia colpevoli nei confronti degli
dèi per i quali avevano giurato, e intestabiles, perché la loro testi
monianza non aveva valore, e aggiunge che la terminologia risale
alle Xii tavole109.
verso la volontà paterna espressa in punto di morte e dunque in tal senso appunto
sacer, nel senso di persona invisa agli dei ». È chiaro, però, che orazio sta facendo
riferimento all’uso romano per il quale in un giuramento un soggetto praeit uerbis
e raccoglie la dichiarazione dell’altro, il quale ripete le parole dettate dal primo
soggetto : nel nostro caso il padre detta ai igli il giuramento e pertanto, ottenendo
la promessa, li vincola. d’altronde è suficiente un rapido esame delle evenienze
dell’espressione iure iurando obstringere per accorgersi che essa indica sempre un
legame costituito dal giuramento in capo al medesimo soggetto che ha giurato
(cfr. anche oLD 1968, p. 1226) : in Caes., Gall., 1, 31, 7 la ciuitas degli edui è vinco
lata dal giuramento prestato dai suoi membri ; in Liv., perioch., 10 l’espressione è
usata per indicare il vincolo che lega l’esercito sannita dopo il sacramentum militiae ; in Val. max., 5, 3(ext.), 3 si parla di una immaginaria legge contro gli ingrati,
e si dice che la città di atene vi è iure iurando obstricta, alludendo al giuramento
prestato dai cittadini ; in Val. max., 9, 2(ext.), 6, il persiano dario è obstrictus dal
giuramento che ha prestato ; in tac., ann., 1, 14, 4 e in 4, 31, 3 è tiberio che si
vincola mediante un giuramento. non è ricostruibile il contesto entro cui collocare
la notizia di Fest., p. 206 L., s.u. obiurare, che iure iurando obstringere si dice anche
obiurare (verbo non altrimenti attestato). poiché non credo possa sostenersi che
orazio, oltre a inventare una situazione giuridicamente impossibile, abbia anche
inventato un uso linguistico inesistente, mi sembra che la proposta qui criticata
non possa essere accolta. Rilevo tuttavia che l’a., trattando del giuramento collet
tivo del popolo romano e della plebe (cfr. infra § 3.5), ha sostenuto (erroneamente)
che il giuramento dei padri fosse vincolante per i igli al punto di determinarne
la sacratio : cosicché, se per assurdo si volesse seguire questa ipotesi, si dovrebbe
coerentemente ammettere che il brano di orazio attesti la sacratio del giurante
anche nell’interpretazione, qui criticata, che ne dà l’a.
108 sul linguaggio giuridico in orazio cfr. da ultima hassan 2014, spec. p. 67
ss. rispetto al diritto arcaico.
109 [acr.], in hor. serm., 2, 3, 181 Keller : Intestabilis] periuri sic dicebantur
tamquam sacri, hoc est obnoxii numini, per quod iurauerant. Intestabiles appellabantur, quorum testimonium non ualebat. Sacer] exsecrabilis uel exsecrandus κατὰ
ἀντίφρασιν et hoc secundum duodecim tabulas. naturalmente, non siamo sicuri che
nelle Xii tavole ci fosse anche la notizia della sacratio degli spergiuri, ma il riferi
mento garantisce che il commentatore ha dinanzi agli occhi testi relativi al diritto
arcaico. un raccordo tra intestabilis ed exsecrandus (ma anche a malus, su cui
cfr. infra § 4.4) si ritrova anche in porph., in hor. serm., 2, 3, 181 hauthal : Antiqui
eos, quos in testamento nolebant admitti, « intestabiles » uocabant, [detestabiles]
scilicet, quorum testimonium malum et exsecrandum esset ; sul rapporto fra sacer e
detestabilis cfr. anche [acr.], in hor. epod., 17, 6 Keller : sacris autem detestabilibus.
194
RobeRto FioRi
È dunque probabile che sia fondata la risalente teoria che vede
nella sacratio la sanzione per lo spergiuro. d’altronde, potrebbe appa
rire strano che nel diritto arcaico fossero sanzionati con la deiectio e
saxo il falso testimonio110 e con una poena capitis il iudex e l’arbiter che
si fossero lasciati corrompere111 – ossia soggetti che avevano giurato112
e rispetto ai quali la punizione deriva dalla violazione della ides – e
non fosse stato punito in alcun modo lo spergiuro113. né quanto sin
qui rilevato è smentito dalle fonti che menzionano la nota censoria
come pena per lo spergiuro a partire dall’età mediorepubblicana114 :
sarebbe sorprendente se la sacratio – scomparsa dal diritto criminale
romano almeno a partire dalla ine del iV sec. a.C. e riemersa solo
sporadicamente nella tarda repubblica come una specie di fossile
che, in nome della tradizione dei maiores, legittima uccisioni irrituali
di avversari politici accusati di adfectatio regni115 – fosse sopravvissuta
solo per sanzionare lo spergiuro.
siamo adesso in grado di comprendere meglio anche la testi
monianza di plutarco sulle interdizioni del lamen Dialis. Quest’ul
timo non può giurare per evitare che il suo eventuale spergiuro lo
ponga in una situazione di impurità in cui egli non possa piare :
in caso di periurium il lamen sarebbe infatti impius anche se il
suo spergiuro non fosse ancora stato accertato. per la sacertà, una
preoccupazione analoga non si potrebbe porre : la sacratio è uno
status che deve essere accertato dalla civitas – senza un processo se
il crimine è manifesto, oppure in un processo successivo a carico
dell’uccisore dell’homo sacer, o ancora in un processo preventivo
in età repubblicana116 – e dunque non potrebbe darsi neanche in
ipotesi che il lamen Dialis dichiarato sacer potesse oficiare. ma
prima della dichiarazione di sacertà, lo stato di impurità potrebbe
contaminare ugualmente i riti : in realtà, l’impietas e la sacratio non
sono tra loro alternative, perché la seconda determina una situa
zione di annullamento giuridico che assorbe l’interdizione rituale
costituita dall’impietas117. pertanto la testimonianza di plutarco
110
tab., 8, 23 = Gell., 20, 1, 53.
Gell., 20, 1, 78.
112 per il giuramento del testimone cfr. Cic., Font., 30 ; per quello del iudex e
dell’arbiter cfr. Cic., inv., 2, 126 ; Rosc., 8 (cfr. 140) ; Scaur., 17 ; cfr. Verr. 2, 3, 144 ;
CIL, i2, 582 (lex Repet. 1, 36).
113 per una parte della dottrina, il falso testimonio e la peridia del iudex e
dell’arbiter implicherebbero uno spergiuro : indicazioni in Fiori 1996, p. 219 n. 194
e 220 n. 197.
114 Cfr. infra § 3.4 e n. 183.
115 mi limito a rinviare a Fiori 1996, p. 407 ss.
116 La mia ricostruzione di questi problemi è in Fiori 1996, p. 479 ss.
117 trincheri 1889, p. 86 ; cfr. anche, pur se all’interno di una differente rico
struzione, scheid, 2006, p. 29.
111
La Condizione di homo SACER
195
non contraddice le fonti che parlano di sacratio in caso di sper
giuro : l’homo sacer è anche impius, mentre non è necessariamente
vero il contrario.
in conclusione : non esiste un impius exsecratus, e né l’impius
né l’exsecratus sono dei proscritti o degli esclusi. L’impietas esprime
l’incapacità giuridica di compiere sacra, mentre l’exsecratio è l’atto
attraverso il quale nel giuramento si precostituiscono virtualmente
le condizioni per la consecratio che colpirà il colpevole in caso di
spergiuro.
3.3. Ius diuinum e ius humanum
Chiarito che non c’è una « separazione » del colpevole realizzata
mediante l’impietas, e che l’exsecratio è una fase procedimentale
della « separazione » coincidente con la sacratio ma non si iden
tiica con i suoi esiti, dobbiamo chiederci se l’unico soggetto che
parrebbe effettivamente subire una « separazione » dalla comu
nità, ossia l’homo sacer, esca dal diritto umano per entrare in una
dimensione giuridica « altra », denominata diritto divino, nella
quale viene sottoposto alla punizione degli dèi.
il primo problema posto da questo interrogativo è la veriica del
rapporto tra ius humanum e ius diuinum.
a me pare che l’idea che i Romani distinguessero due ordina
menti, uno religioso e uno umano, sia chiaramente debitrice del
positivismo ottocentesco118. R. von Jhering considerava questa
separazione come una delle caratteristiche della cultura occi
dentale già nell’antichità119, esattamente nello stesso modo in cui
tracciava una netta linea di demarcazione tra diritto ed etica120.
t. mommsen trasferiva il problema della separazione tra diritto
e religione dal piano delle categorie a quello dei soggetti, soste
nendo l’esistenza di una separazione tra magistratura e sacerdozio
che avrebbe determinato un differente campo di azione delle due
cariche121. ma nulla di tutto ciò risulta dalle fonti, e si è da tempo
rilevato che nell’esperienza romana arcaica il piano della reli
gione e del diritto tendono a coincidere all’interno di una visione
« cosmica » del dover essere122.
118
sulla igura di R. von Jhering nel positivismo del XiX secolo cfr. per tutti
Wieacker 1967, p. 150 ss.
119 nota l’inluenza delle idee liberali su questa e altre dottrine Voci 1953, p. 45.
120 Cfr. per tutti mantello 1997, p. 573 ss.
121 Lo rileva anche Voci 1953, p. 42 s.
122 Cfr. per tutti sabbatucci 1981, p. 173 ss.
196
RobeRto FioRi
il ius humanum e il ius diuinum non sono due dimensioni
giuridiche aventi una diversa origine, divina e umana123, ma due
parti del ius della città124, delle quali la prima regola i rapporti tra
uomini, e la seconda i rapporti tra uomini e dèi125 : esse non danno
123
È un’idea purtroppo diffusa : cfr. ad esempio berger 1953, p. 527, che dei
nisce il ius diuinum come « laws created by the gods, and governing the relations
of men to the gods » (mentre il ius sacrum comprenderebbe « the legal principles
and institutions which are connected to the relations of men to gods, which ques
tions of cult, sacriices, temples, consecration, graves, and sacerdotal functions,
whenever they may occur » ; ibid., 532) ; Catalano 1962, p. 131 e n. 3 (benché all’in
terno di un « ordinamento religiosogiuridico unitario »).
124 Wissowa 1912, p. 380 ; orestano 1939, p. 194 ss. (ma cfr. infra n. 125) ; Id.
1967, p. 102 ss. ; talamanca 1989b, p. 31 s. del tutto peculiare la scelta di ter beek
2012, p. 11 ss. e spec. 13 di non tentare di ricostruire il concetto di ius diuinum
a partire dalle sue evenienze nelle fonti, ma di adottare un concetto generale di
« divine law » che coinciderebbe con l’intero diritto arcaico « regarded as having a
religious as well as secular character ».
125 Questa concezione del ius diuinum era stata còlta già da orestano 1939,
p. 200 ss., che la considerava come la più antica. tuttavia per l’a., a partire dalla
tarda repubblica, le nozioni di ius diuinum e humanum avrebbero subìto una tras
formazione, giungendo a indicare una distinzione tra norme di origine divina e
umana (ibid., p. 212 ss. ; cfr. anche Wieacker 1988, p. 492 n. 6). a questo proposito
l’a. cita innanzi tutto Cic., part. or., 129 (Conitentur in isto genere qui arguuntur se
id fecisse ipsum in quo reprehenduntur, sed quoniam iure se fecisse dicunt, iuris est
omnis ratio nobis explicanda. Quod diuiditur in duas partes primas, naturam atque
legem, et utriusque generis uis in diuinum et humanum ius est distributa, quorum
aequitatis est unum, alterum religionis), dal quale risulterebbe una nozione di ius
diuinum come « diritto nascente dalla natura sotto un inlusso divino », mentre il
ius humanum sarebbe legato alla lex – il tutto sotto l’inluenza della distinzione
ilosoica greca tra δίκαιον νομικόν e δίκαιον φυσικόν. Questa visione sarebbe però
fondata su « categorie e di concezioni non ben chiare e ferme nella mente stessa
di chi le esprimeva », perché Cicerone nel De oficiis scrive che la naturae ratio è
lex diuina et humana (3, 23). in realtà nel brano del De partitione oratoria Cicerone
scrive che la ratio iuris si divide in due parti, natura e lex, e che entrambe rile
vano sia nel diritto dei rapporti tra gli uomini (ius humanum), sia nel diritto dei
rapporti con gli dèi (ius diuinum), dei quali uno si fonda sull’aequitas, l’altro sulla
religio ; non esiste dunque alcun contrasto con il passo del De oficiis : d’altronde
la stessa distinzione greca si inserisce in una visione del diritto non di origine
divina (burkert 2011, p. 374 : « griechische Götter geben keine Gesetze »), ma di
solidarietà tra il piano positivo e quello naturale (sull’inluenza delle dottrine ilo
soiche greche, debitrici della religione, su Cicerone, cfr. Fiori 2011, p. 62 ss. e 132
ss.). anche gli altri brani di Cicerone richiamati dall’a. non sembrano deporre per
l’interpretazione proposta, che parrebbe basarsi solo sul mutamento di formula,
da ius diuinum e ius humanum a ius deorum e ius hominum : cfr. in questo senso
il richiamo di Cic., Phil., 11, 29, ove si afferma che dolabella ha violato omnia
deorum hominumque iura, come in altre fonti che però parlano di ius diuinum
e humanum e che allo stesso a. appaiono rispecchiare la concezione ritenuta più
antica (orestano 1939, p. 211 n. 38b : Caes., BC, 1, 6, 8 ; Cic., off., 1, 26 ; S. Rosc.,
65 ; Liv., 8, 11, 1 ; 9, 8, 6 ; 31, 30, 4 ; suet., Vitell., 11, 2 ; Flor., 1, 40 ; Gell., 20, 1, 8 ;
iul. Vict., ars rhet., 11 ; adde, non richiamati dall’a., Liv., 31, 24, 18 e tac., hist.,
La Condizione di homo SACER
197
vita a diversi ordinamenti più di quanto faccia la distinzione tra
ius publicum e ius priuatum. La dicotomia tra res diuini e humani
iuris, frequente nelle fonti giuridiche126, non è tra res dell’ordina
mento degli uomini e res proiettate in una dimensione metaisica :
le res diuini iuris sono al di fuori del ius humanum perché non
interessano i rapporti tra gli uomini, ma rientrano pienamente
nel diritto romano127. e la deinizione delle nuptiae come diuini et
humani iuris communicatio128 non va intesa come se il matrimonio
romano fosse « laico » e « religioso » allo stesso tempo, ma nel senso
che il marito e la moglie condividono la dimensione giuridica fami
liare sia rispetto agli altri uomini, sia rispetto agli dèi.
in realtà la religione romana « è una religione sociale ed è una
religione fatta di atti di culto »129, nella quale gli dèi sono parte della
comunità, sono, « in certo qual modo, ... cittadini »130 : nei sacriici
pubblici, che costituiscono il momento della deinizione rituale
della comunità, ad essi viene riservata una parte – la più nobile
– del corpo della vittima, che viene poi distribuito a tutti i parteci
panti umani131 ; la gestione dei loro beni è afidata ai magistrati132,
così come l’esecuzione della loro volontà, che viene veriicata per
mezzo del diritto augurale, mentre l’interpretazione delle regole
di ius diuinum è rimessa dapprima ai sacerdoti – cosicché può
dirsi che un rex come numa è esperto di tutto il ius diuinum atque
2, 91) ; di Cic., har. resp., 34, nel quale si dice che il ius legatorum è protetto non
solo dal praesidium hominum, ma anche dal ius diuinum : qui non si tratta di una
duplice sanzione, ma di un’unica reazione dell’ordinamento (la deditio dei colpe
voli) concepita come un piaculum (al punto di poter essere legata alla sacratio :
Fiori 1996, p. 264 ss.) ; in Cic., Tusc., 1, 64 il ius hominum è il diritto della societas
hominum, ma ciò non è in contraddizione con l’idea di un ius comune a uomini e
dèi. La stessa tarda identiicazione tra ius diuinum e fas e tra ius humanum e ius
(iura, lex) non esprime nelle fonti (serv., Georg., 1, 269 ; isid., etym., 5, 2, 2) una
differente origine delle norme, ma solo il differente oggetto.
126 Gai., inst., 2, 23 e 2, 89 ; Gai., 2 inst. d. 1, 8, 1 pr.
127 allo stesso modo, si parla di interdicta diuini iuris causa non certo per
parlare di uno strumento rientrante nella giurisdizione divina, ma per indicare
uno strumento processuale pienamente umano che mira a tutelare le res diuini
iuris (cfr. paul., 63 ad ed. d. 43, 1, 2, 1 ; ulp., 67 ad ed. d. 43, 1, 1 pr., su cui orestano
1939, p. 210 s.).
128 mod., 1 reg. d. 23, 2, 1.
129 scheid 2001, p. 8.
130 scheid 2001, p. 61 ; cfr. anche ibid., p. 66.
131 sul sacriicio romano come partecipazione e spartizione cfr. per tutti
scheid 1988, p. 267 ss. ; santini 1988, p. 293 ss.
132 mommsen 1877, p. 47 ss. (= iii, p. 54 s.), il quale nota che il ruolo dei
sacerdoti è di esperti del diritto, ma non si estende oltre la consultazione. precisa
opportunamente che la gestione dei magistrati non esclude l’appartenenza delle res
sacrae agli dèi impallomeni 1971, p. 230.
198
RobeRto FioRi
humanum133, e che il pontifex maximus è iudex atque arbiter ...
rerum diuinarum humanarumque134 – e poi anche ai giuristi laici135,
posto che la iuris prudentia est diuinarum atque humanarum rerum
notitia136. tra dèi e uomini esiste dunque una communitas137, le cui
norme non sono dettate dagli dèi ma coincidono con le regole che
la ciuitas, attraverso i giuristi, scopre nella natura, o che si dà posi
tivamente attraverso leges e senatusconsulta138.
Gli dèi romani, perciò, non solo non sono legislatori139, ma nei
rapporti con gli homines sono sottoposti al diritto romano. per le
stesse ragioni, essi non sono giudici : l’idea di una fase « ordalica »
del processo romano è un mito storiograico di origine evoluzio
nistica, basato sull’errore giuridico che scambia il ruolo degli dèi
invocati, in taluni casi, come testes – prova che diviene decisiva nel
processo umano perché si tratta di testimoni che hanno in misura
massima la ides – con un ruolo di giudici140, non considerando che
133
Liv., 1, 18, 1 ; cfr. 1, 42, 4.
Fest., p. 200 L, s.u. ordo sacerdotum ; cfr. Cic., de orat., 3, 134 ; Liv. 1, 20, 6.
135 non solo Q. mucio scevola pontifex è esperto di ius diuinum e humanum
(Vell. pat., 2, 26, 2), ma anche ateio Capitone (tac., ann., 3, 70, 3) e Cocceio nerva
(6, 26, 1). Questo sapere non è limitato ai giuristi, ma anche al princeps, che deve
conoscere le regole per governare (tac., ann., 4, 38, 3, parlando di tiberio ; [aur.
Vict.], epit., 13, 9, parlando di traiano ; cfr. CIL, Vi/1, 930 = FIRA, i, 154 ll. 1819), e
addirittura agli uomini colti che non praticano il diritto, come ad esempio Virgilio
(macr., Sat., 3, 9, 16).
136 ulp., 1 reg. d. 1, 1, 10, 2.
137 Cfr. la critica che il pontifex Cotta rivolge alla prospettiva epicurea di Velleio
in Cic., nat. deor., 1, 116 : Est enim pietas iustitia aduersum deos ; cum quibus quid
potest nobis esse iuris, cum homini nulla cum deo sit communitas?
138 È per questo che si giustiica quanto scrive Cic., part. or., 129, riportato
supra, n. 125.
139 Lo afferma con chiarezza, e polemicamente, aug., civ., 2, 4. secondo Calore
2000, p. 158 n. 37, in Cic., leg., 2, 813 si affermerebbe che « i vincoli, tra cui quelli
del giuramento, si fondavano, nel lontano passato, sulle credenze religiose, emana
zioni dirette della lex caelestis (leg., 2, 9), […] ora invece, che i precetti promanano
dalle leggi approvate dal popolo, per distinguere il giusto dall’ingiusto, bisogna
ispirarsi alla ratio summi Iouis (leg., 2, 10) presente in natura (leg., 2, 13) » : se ne
potrebbe dunque confermare, « per i tempi ciceroniani, la presenza della dualità
tra i valori religiosi e quelli umani ». nulla di tutto ciò è in Cicerone : egli sta adot
tando la prospettiva stoica secondo cui il vero diritto coincide con la lex naturae, e
la lex caelestis cui fa riferimento è la ratio mensque sapientis che precede gli iussa
ac uetita populorum ; questa ratio permette al sapiente di percepire la ratio naturae
che coincide con la recta ratio (espressione che traduce il greco ὀρθὸς λόγος) di
Giove, e pertanto gli consente di discernere i comportamenti giusti da quelli errati
(sulla concezione stoica del diritto e sui suoi fondamenti teologici mi sia permesso
di rinviare a Fiori 2011, p. 41 ss. [e spec. 48], 74 ss.).
140 sulle teorie che ipotizzano un ruolo degli dèi come giudici nel processo
(privato) arcaico cfr. Fiori 2013, p. 213 ss. L’idea che presso tutti i popoli vi sia stata
una fase in cui gli dèi erano reputati giudici è un mito dell’evoluzionismo otto
134
La Condizione di homo SACER
199
persino per le materie di ius diuinum sono sempre gli uomini a
decidere se vi sia stata o meno infrazione141.
ne deriva che è errato pensare che regole attinenti alla sfera
del sacro non siano modiicabili dalle norme umane142 : Cicerone
scrive che tanto il ius humanum quanto il diuinum nascono con
la fondazione delle città143, e ancora isidoro di siviglia e Giusti
niano, in un contesto cristiano che tuttavia continua a impiegare le
nozioni classiche, scriveranno rispettivamente che il diritto di una
città (ius ciuile) è quod quisque populus uel ciuitas sibi proprium
humana diuinaque causa constituit e che la legum auctoritas (...)
et diuinas et humanas res bene disponit144. se così non fosse, non
si spiegherebbe perché, ad esempio, nell’editto con cui i consoli
issano la data di convocazione dei comizi centuriati possa essere
inserita la prescrizione ne quis magistratus minor de caelo seruasse
uelit145 : un magistrato maggiore può ordinare a un magistrato
minore di non osservare i segni celesti che possano impedire la
convocazione dei comizi, perché la volontà divina non è giuridi
camente eficace sinché non è dichiarata da un organo della res
publica146 ; come dice plinio il Vecchio, i segni celesti sono in potestate della città147. Lo stesso accade quando si reprimono dei culti
come quello dei baccanali, allorché il pericolo di violare norme di
ius diuinum è escluso da provvedimenti sacerdotali e senatori148.
e d’altronde la stessa sacratio è presente nell’ordinamento romano
non solo in virtù di regole tradizionali del ius, ma anche sulla base
di leges regiae e leges publicae che danno vita alle fattispecie e, nel
centesco che non è stato superato nel novecento : cfr. l’attenta ricostruzione della
storia della storiograia sul problema in nagy 2011, p. 134 ss. ; Ead. 2013, p. 65 ss.
141 Cfr. per tutti scheid 1981, p. 127.
142 Come invece sostiene zuccotti 2009, p. 1602 s., seguito nella sostanza da
pelloso 2013, p. 104 n. 76 (che tuttavia ibid., p. 58 n. 4, mi sembra non molto
coerentemente, ammette una « comunanza di sistema » tra dèi e uomini). anche
Voci 1953, p. 70, pur affermando che esisterebbe una « duplicità di ordinamenti »,
dei quali quello religioso sarebbe « garantito dagli dei », ammette (ibid., p. 94) che
della pax deorum « non è elemento un ordine isso, che si possa dire “dato” dagli
dei : è l’interpretazione umana a stabilire se sia manifesta l’ira degli dei, a cercarne
i motivi e i rimedi. L’ordinamento che garantisce la pax deorum ha pertanto la
possibilità di muoversi e di mutare, e in questo senso è più umano che divino ».
143 Cic., Sest., 91.
144 isid., etym., 5, 5 ; C., 1, 17, 1, 1 (cfr. orestano 1939, p. 207 n. 33).
145 Gell., 13, 15, 1. Cfr. anche Cic., div., 2, 77. su questa regola cfr. per tutti
aricò anselmo 2012, p. 221 ss.
146 Cfr. anche scheid 1981, p. 145 ; Id. 2001, p. 63.
147 plin., nat., 28, 4, 17.
148 Liv., 39, 16, 7. Cfr. anche Liv., 39, 16, 19, dove si afferma che i patres e gli
aui, che avevano vietato i culti non romani, erano uomini esperti di tutto il ius
diuinum e humanum.
200
RobeRto FioRi
tempo, se necessario, le modiicano. se non si comprende questo,
non si riesce neanche a capire per quale ragione la sacratio sia stata
scelta come sanzione a difesa di nuovi « ordini » al tempo stesso
giuridici e religiosi, come la res publica e la comunità plebea149.
il « diritto umano » non è dunque un diritto degli uomini entro
cui si colloca il diritto della città di Roma – questo ruolo è svolto,
nella rilessione romana, piuttosto dalla nozione di ius gentium150
– bensì, insieme al « diritto divino », una parte del diritto romano,
ossia del sistema di norme che regola la vita della comunità degli
uomini e degli dèi in armonia con l’ordine cosmico. una dimensione
giuridica autonoma degli dèi, che costituisca un « ganz anderes »
rispetto agli uomini, è perciò inconcepibile nella religione romana,
e ipotizzarne l’esistenza signiica proiettare su di essa l’idea ebraica
e cristiana di un dio legislatore e giudice151.
da questo punto di vista, è sbagliato sovrapporre la nozione
romana di sacer a quella storicoreligiosa di « sacro ». il termine
latino indica una condizione che solo in alcuni casi (per le res
sacrae) si accompagna a una dedicatio agli dèi, mentre in altri (per
gli homines) esprime solo la « separazione » dalla sfera dei rapporti
del gruppo. Ciò fa sì che il termine possa avere a seconda degli
usi un’accezione positiva e un’accezione negativa, ma non esprima
la « ambivalenza del sacro » di cui discute la dottrina storicoreli
giosa, ossia una condizione che è nello stesso momento « santa » e
« maledetta »152. in questo senso, i riferimenti di alcuni studiosi alla
nozione di tabu – un tempo impiegata negli studi storicoreligiosi
come una sorta di modello teorico di riferimento – sono del tutto
fuorvianti, e non essendo il più delle volte inseriti in una siste
matica e complessiva ricostruzione della religione romana come
149
e in effetti è quanto accade a zuccotti 2009, p. 1592 s., allorché sostiene
che la sacratio derivante dall’adfectatio regni e dalle leges sacratae sanzionerebbe
comportamenti riguardanti « il contesto umano, ossia il rispetto di regole costitu
zionali che il popolo Romano ha liberamente deciso di darsi, senza che dunque la
norma sanzioni un atto che costituisca di per sé un illecito religioso ». si prospetta
così un’assoluta incomunicabilità tra i due (supposti) ordinamenti, nel senso che
una norma umana non potrebbe modiicare il diritto sacro esistente, né creare
regole rilevanti anche sul piano religioso, che parrebbe appartenere per intero alle
divinità (su una linea non molto dissimile si colloca scevola 2013, p. 275 ss., e spec.
314 ss. e 342 n. 82). in realtà tanto l’adfectatio regni quanto la violazione delle leges
sacratae plebee costituiscono una violazione della maiestas populi e della maiestas
plebis che sono nate con la costituzione repubblicana e con la secessione plebea,
ossia princìpi al tempo stesso giuridici e religiosi (cfr. Fiori 1996, p. 307 ss., 462
ss., 509 ss.).
150 mi sia permesso di rinviare a Fiori 2016, p. 109 ss.
151 per l’idea cristiana basti rinviare per tutti a bellini 1981, p. 49 s.
152 Così condivisibilmente sabbatucci 1984, p. 167. si veda anche supra il
primo capitolo di d. dehouve.
La Condizione di homo SACER
201
magica e prereligiosa, appaiono come un espediente per eludere
le dificoltà interpretative delle fonti153. sarebbe invece opportuno
ricordare – e proprio i giuristi sono i primi a dimenticarlo – che la
religione romana, in quanto elaborata da sacerdotigiuristi, ha essa
stessa natura giuridica154 e dunque è costruita in modo razionale :
come scriveva G. dumézil, « l’homme dit primitif, le Romain du
viiie siècle ne vivaient pas dans la confusion »155, e non c’è motivo di
immaginare che il pensiero dei primi secoli di Roma fosse domi
nato dall’irrazionalità, come se il diritto arcaico e il diritto clas
sico fossero espressione non di due fasi storiche della medesima
153
in pochi casi, tra gli storici del diritto romano, l’uso di queste categorie è
stato davvero consapevole, come ad esempio nell’opera di de Francisci 1959. per
lo più il « confusionnisme » in cui alcuni autori vorrebbero rappresentare i Romani
(cfr., criticamente, dumézil 1969, p. 9) si estende alle loro interpretazioni. Restando
agli studi in materia di sacratio, capita a volte di leggere, nello stesso lavoro, sia
una critica alla teoria del tabu (Cantarella 1991, p. 417 n. 41, che cita sabbatucci
19511952, p. 97), sia l’affermazione che la sacratio sarebbe l’effetto di una maledi
zione concepita come « sanzione magica » capace di produrre la morte del colpe
vole (Cantarella 1991, p. 292 ss., 298 ; Ead. 1998, p. 60, che sostanzialmente segue
magdelain 1943, p. 143 s., riproponendo una teoria che altrove proprio sabbatucci
1984, p. 169 critica). in realtà, i riferimenti alla magia negli studi storicogiuridici
sono per lo più episodici, e manca una chiara presa di posizione sul problema degli
elementi magici nella religione romana – che invece ad esempio de Francisci 1959,
p. 219 n. 61, riteneva sempre necessario distinguere accuratamente. La categoria
più frequentemente utilizzata è quella ambigua e incerta del « magicoreligioso »,
né si distingue tra le teorie che interpretano la magia in senso manistico e quelle
che invece propendono per una visione animistica. succede così – per restare
ancora negli studi in materia di sacertà – che lo stesso autore difenda la teoria
della sacratio come tabu (zuccotti 1998, p. 448 ; Id. 2009, p. 1562), ossia una conce
zione preanimistica, e contemporaneamente sostenga l’esistenza di una « prospet
tiva animisticoreligiosa » (zuccotti 1998, p. 450 ; cfr. anche Id. 2009, p. 1603) ; che
parli di « orrore numinoso » indotto dal sacer (zuccotti 1998, p. 448 s. ; Id. 2009,
p. 1577 e 1585), con una chiara eco della teoria di R. otto sul sacro come « numi
noso » e come mysterium tremendum (teoria che però com’è noto era inluenzata
dalla dottrina del mana ed era critica rispetto all’animismo : cfr. otto 1921, p. 148
[parte assente nell’ed. 1917] ; Id. 1932b, p. 11 ss.), e allo stesso tempo, per sostenere
che la « messa al bando dalla collettività e la rinuncia ad ogni eventuale pretesa
punitiva da parte di quest’ultima costituivano semplicemente il riconoscimento
della inquietante dimensione di negatività religiosa che emanava chi si riteneva
essere inviso agli dei e che poteva di per sé essere veicolo di pericoloso contagio
numinoso » (zuccotti 2009, p. 1584 s.) richiami pagine di sabbatucci 1984, p. 168
e 170, in cui l’« alterità » dell’homo sacer è costruita in critica sia alle teorie del
tabu che a quelle fenomenologiche debitrici del pensiero di R. otto (ibid., p. 159
ss.). un’impostazione magistica è anche alla base delle recenti proposte di Ramon
2013, p. 161 ss. ; Falcon 2013, p. 191 e spec. 230 ss.
154 È celebre l’affermazione di dumézil 1943, p. 192, riprodotta anche in Id.
1949, p. 172 ; Id. 1974, p. 130 (cfr. anche Id. 1954, p. 150 n. 1), che « les Romains
pensent juridiquement ». ma cfr. anche, ad esempio, sabbatucci 1984, p. 149 ss.
155 dumézil 1949, p. 36.
202
RobeRto FioRi
cultura separate da pochi secoli, ma di due mondi distanti e non
comunicanti tra loro156.
3.4. La punizione divina
siamo in grado, adesso, di valutare in che termini ed entro che
limiti possa parlarsi di una « punizione divina » nella sacratio.
La dimensione civile e sociale della religione romana fa sì che
lo scelus individuale si riverberi sempre sull’intero gruppo : il singolo
non ha un rapporto personale con la divinità – come accade nella reli
gione cristiana, che è una religione di salvezza individuale – e i suoi
comportamenti non sono concepibili nei termini di « peccato » del
singolo157, ma determinano sempre una responsabilità oggettiva della
ciuitas158. È per questa ragione che, anche se a Roma si è affermata
abbastanza presto l’idea della responsabilità personale in campo
criminale159, gli illeciti di natura religiosa coinvolgono l’intero gruppo :
non per la presenza di un pensiero primitivo o per incapacità concet
tuali – che stranamente opererebbero in alcuni àmbiti del diritto e
non in altri – ma per il fatto che nel ius humanum l’individuo ha un
rapporto giuridico con il gruppo di cui è parte, e dunque risponde
personalmente per gli illeciti che commette contro gli altri membri o
la ciuitas nella sua interezza, mentre nel ius diuinum l’unico soggetto
giuridicamente rilevante è la ciuitas, cosicché solo questa risponde
per gli illeciti commessi dai suoi membri.
Quando viene posto in essere un comportamento che provoca
l’ira deorum, gli dèi si rivolgono alla comunità umana160 così come
156 tornano alla mente le parole di brelich 1966, p. 74, allorché notava che,
distinguendo tra una mentalità primitiva e una moderna « si creerebbero quasi due
specie umane differenti ».
157 Cfr. scheid 1981, p. 150 : « les Romains ignoraient dans leur religion ofi
cielle […] la notion de péché théologique ».
158 Cfr. ancora scheid 1981, p. 150 s. : « la peur des Romains ne concernait
pas tant le châtiment divin qu’un individu risquait de s’attirer personnellement,
que le châtiment qui menaçait la cité. […] La peur religieuse et la colère divine
concernaient donc uniquement le salut de la communauté, le scrupule religieux
était toujours un scrupule “politique” » (cfr. anche Id. 2001, p. 20 ss. e spec. p. 35).
occorre però notare che questo a., seguendo tromp 1921, p. 87, ritiene che la
responsabilità della ciuitas per gli atti compiuti dai propri membri dipenda da
un proprio comportamento colpevole (scheid 1981, p. 141 e p. 152) : tuttavia una
simile culpa si giustiicherebbe sul piano giuridico se la responsabilità della città
fosse limitata ai casi di illecito compiuto dai magistrati, che la città ha scelto ; al
contrario, poiché la responsabilità collettiva si estende ai comportamenti dei citta
dini, è più corretto parlare di responsabilità oggettiva.
159 Venturini 2008, p. 110 ss. e, con speciico riferimento alla sacratio, Fiori
1996, p. 64 s.
160 L’affermazione che gli dèi sono trattati « like fellowcitizens or like another
city » è di scheid 2006, p. 32, che però la riferisce all’impietas.
La Condizione di homo SACER
203
accade nei rapporti tra gruppi familiari all’interno dell’ordinamento
romano, oppure tra populi in quello che è stato deinito il « sistema
sovrannazionale » romano161. per evitare una sorta di bellum con
gli dèi e per conservare la pax deorum, la città deve liberarsi della
responsabilità derivante dagli atti del suo membro, e a questo ine
punisce il reo con una sanzione che è realizzata nel ius humanum
ma ha effetti anche nel ius diuinum162. La punizione a volte coin
cide con una messa a morte sacriicale (deo necari), altre volte con
la recisione di ogni rapporto giuridico tra la comunità e il colpevole
(sacratio), altre volte ancora, per illeciti meno gravi, con la caduca
zione di speciici diritti (impietas, intestabilitas, improbitas) – cui in
età più recente si afianca o si sostituisce la nota censoria. nel caso
della sacratio, una volta che il colpevole sia stato « separato » dal
gruppo, egli può essere ucciso impunemente da chiunque oppure
può perire per l’intervento divino. ma così come non è una « pena »
in senso giuridico l’eventuale uccisione da parte di un privato, allo
stesso modo non è una « pena » in senso giuridico l’eventuale rovina
indotta dagli dèi : l’unica sanzione è appunto la sacratio.
non vi è dunque alcuna « dazione » dell’homo sacer agli dèi163, né
un abbandono alla loro « giurisdizione », perché ogni proilo giuri
dicamente rilevante viene gestito dalla comunità umana, sia nei
proili di ius humanum che di ius diuinum. d’altronde, anche l’impietas non deriva solo da illeciti rilevanti sul piano del ius diuinum :
data l’appartenenza di dèi e uomini alla medesima comunità giuri
161
Catalano 1965.
poiché infatti l’inexpiabilitas deriva dalla scientia, essa riguarda solo il
colpevole : la comunità può liberarsi mediante la punizione del reo e il compi
mento di sacriici (cfr. ad esempio la lex luci Spoletina in CIL, Xi, 4766 = i², 366 =
FIRA, iii, 71a, nell’interpretazione di scheid 1981, p. 138 ; Id. 2006, p. 24 s.).
163 a ben vedere, lo stesso avviene nel diritto privato rispetto ai delicta compiuti
dai sottoposti e nel diritto internazionale rispetto agli illeciti compiuti dai membri
del gruppo. nel primo caso il pater – se insciens, altrimenti è come se egli stesso
abbia compiuto l’illecito (ulp., 18 ad ed. d. 9, 4, 2 pr.) – può scegliere se subire
la condanna pecuniaria, rispondendo cioè al posto del suo subordinato, oppure
troncare i rapporti con il colpevole mediante la noxae deditio. nel secondo caso, il
populus Romanus può scegliere se esporsi a un bellum iustum avversario, oppure
recidere la propria relazione mediante la deditio. in entrambi i casi, non è neces
saria l’accettazione del colpevole da parte dell’offeso, ma il pater e il populus si libe
rano con la sola dimissio (cfr. per tutti pugliese 1953, p. 258 ss. ; Id. 1974, p. 124 s.).
allo stesso modo, nel diritto divino è suficiente la sacratio, non essendo necessaria
una « dazione » del colpevole alla divinità, come invece parrebbe pensare zuccotti
2009, p. 1595. da quanto precede appare chiaro che non condivido il parallelo
operato da scheid 2006, p. 29 tra deditio e impietas (che egli intende come stato
di esclusione : cfr. n. 81) e la sua critica al rapporto tra deditio e sacratio (che egli
invece – non distinguendo tra il regime delle res sacrae e quello degli homines sacri
delineato supra § 2 – intende come formale consegna del reo in proprietà degli dèi).
162
204
RobeRto FioRi
dica, ogni illecito che determini uno scelus inexpiabile provoca una
impietas, anche quando esso rilevi non solo nei rapporti con gli dèi
ma anche nei rapporti tra gli uomini. non a caso Claudio donato
deinisce l’impius come chi, nel commettere uno scelus, ha violato
et diuina iura et humana164, e Cicerone – in una prospettiva venata
di stoicismo che però non tradisce la visione romana tradizionale165
– sostiene che gli illeciti verso la societas communis humani generis
rendono impii aduersus deos166. e, a pensarci bene, la condizione
di impius rileva sia sul piano del ius diuinum, perché impedisce
di facere sacra, sia sul piano del ius humanum, perché impedisce
l’assunzione di ruoli che richiedano la capacità di facere sacra167.
tutto ciò non è contraddetto dalle fonti invocate dalla dottrina a
dimostrazione di una credenza nella vendetta degli dèi sul colpevole.
il testo più noto è l’affermazione di tacito che delle offese agli
dèi si occupano le stesse divinità (deorum iniuriae diis curae)168.
tuttavia, se si colloca la frase nel suo contesto, ci si accorge che essa
è un’affermazione dell’imperatore tiberio strumentale all’impunità
di uno spergiuro che aveva giurato per il numen Augusti, e che viene
portata come un esempio dell’iniziale (per tacito solo apparente)
benevolenza dell’imperatore. all’epoca di tiberio, infatti, la viola
164
Claud. donat., Aen., 2, 175.
sul rapporto tra stoicismo e tradizione giurisprudenziale nel de oficiis di
Cicerone cfr. Fiori 2011, p. 97 ss.
166 Cic., off., 3, 28.
167 per quanto mi è dato vedere, l’unico caso in cui potrebbe porsi un problema
di partecipazione ai sacriici, e non necessariamente di compimento degli stessi,
è d.h., 8, 28, 3 dove Coriolano viene avvertito da m. minucio che, se attaccherà
Roma con l’esercito volsco, egli sarà chiamato uccisore della madre, dei igli, della
moglie, rovina della patria, e che nessun uomo pio e giusto (τῶν εὐσεβῶν καὶ δικαίων
οὐθείς) vorrà più condividere (κοινωνεῖν) con lui i sacriici, le libagioni, il focolare,
neanche tra i Volsci, a causa delle sue azioni empie (ἀσεβημάτα). È verisimile che
nel testo i riferimenti all’ἀσέβεια traducano il termine latino impietas, visto che nelle
fonti latine ricorre spesso l’ipotesi dell’impietas in patriam (Rehm 1972a, p. 613 ; Id.
1972b, p. 622). tuttavia occorre ricordare, da un lato, che per il diritto romano
Coriolano era un homo sacer (cfr. Fiori 1996, p. 362 ss.), e che in quanto tale era
già escluso – anche a livello di mera partecipazione – dai sacra ; dall’altro che tra
i Volsci egli aveva il ruolo di comandante dell’esercito (d.h., 8, 11, 1 : στρατηγóς
αὐτοκράτωρ τοῦ πολέμου), e dunque aveva il compito di guidare i sacriici. È pertanto
dificile accettare la verisimiglianza giuridica (al di là di quella storica) del discorso
di dionigi, che in questo caso sembrerebbe avere più che altro valore retorico. ma
anche a volerla accettare, essa non individuerebbe un regime giuridico dell’impius
diverso da quello attestato dalle altre fonti.
168 tac., ann., 1, 73, 4. L’episodio è narrato anche da d.C., 57, 9, 3. il passo è
richiamato da quasi tutti gli autori : cfr. ad esempio mommsen 1877, p. 51 n. 4
(= iii, p. 59 n. 2) ; Id. 1899, p. 580 n. 1 (= ii, p. 285 n. 1) ; bertolini 1886, p. 271 ;
Wissowa 1912, p. 388 ; Garofalo 1990, p. 33 n. 89 e 116 ; Id. 2013b, p. 20 ; zuccotti
1998, p. 442 ; Id. 2009, p. 1562.
165
La Condizione di homo SACER
205
zione di un giuramento compiuto per genium principis integrava il
crimen maiestatis169 : e se in questo caso l’imperatore decide di non
far mettere a morte gli spergiuri – evidentemente compiendo una
valutazione analoga a quella che troviamo in opere giurispruden
ziali più tarde, che attribuiscono l’invocazione al genius principis a
un lubricum linguae170 – tuttavia per questo giuramento ancora agli
inizi del iii sec. d.C. era prevista la fustigazione (e forse la relegatio
in insulam o la temporanea rimozione dalla curia)171.
La sanzione prevista per chi abbia spergiurato per genium principis sarà eliminata nel 223 d.C. da una costituzione di alessandro
severo172, certamente indotto dalla circostanza che il nome dell’im
peratore era ormai presente in tutte le formule uficiali di giura
mento173 : l’imperatore motiverà la propria scelta – e qui troviamo
un altro passo spesso invocato a dimostrazione della non punibilità
dello spergiuro174 – affermando che la iurisiurandi contempta religio
satis deum ultorem habet. ora, questa affermazione attesta certa
mente la credenza che gli dèi fossero irati per lo spergiuro, e forse
anche la circostanza che nel iii secolo d.C. fosse ormai attenuata,
se non scomparsa, l’idea della responsabilità collettiva della ciuitas
per gli illeciti di rilevanza religiosa, ma non dimostra certamente
che la punizione del falso giuramento fosse normalmente lasciata
agli dèi. anzi, la frase testimonia esattamente il contrario, perché
quella di alessandro severo è un’innovazione, che peraltro parrebbe
limitata al giuramento per genium principis : ancora nel 395 d.C., in
un contesto ormai cristiano, per lo spergiuro si prevede l’infamia175.
sono stati poi invocati alcuni brani del de legibus di Cicerone.
il primo è un passaggio in cui si afferma che le pene non consi
stono tanto nei processi, quanto nella persecuzione che le Furie
compiono dei colpevoli, creando angoscia nella loro coscienza : il
169
su cui cfr. per tutti Latte 1931, col. 356.
mod., 12 pand. d. 48, 4, 7, 3 e Paul. sent. fr. Leid. V. 2122, su cui serrao
1956, p. 130 ss.
171 Cfr. ulp., 22 ad ed. d. 12, 2, 13, 6, che cita una costituzione di settimio
severo e Caracalla. in Paul. sent. fr. Leid. V. 2223 si parla anche di relegatio e tempo
ranea rimozione dalla curia, ma sulla riconducibilità al iii secolo di queste ultime
due sanzioni cfr. serrao 1956, p. 132. il passo di ulpiano attesterebbe, per zuccotti
1998, p. 432 ; Id. 2009, p. 1562, che la punizione dello spergiuro era lasciata agli
dèi, dei quali tuttavia nel testo non si fa menzione ; inoltre, a suo avviso, la fustiga
zione – che, com’è noto, era una sanzione criminale sin da epoca remota – rientre
rebbe nelle « mere ammonizioni » (Id. 2000, p. 24 ; cfr. anche ibid., p. 46).
172 C. 4, 1, 2 (223 d.C.) ; cfr. anche C. 9, 8, 2 (224 d.C.).
173 serrao 1956, p. 130.
174 Cfr. ad esempio mommsen 1899, p. 580 n. 1 (= ii, p. 284 n. 1) ; Crifò 1985,
p. 55 n. 136 ; zuccotti 1998, p. 432 ; Id. 2009, p. 1562.
175 Cth. 2, 9, 3 = C. 2, 4, 41.
170
206
RobeRto FioRi
brano dimostrerebbe che non c’è punizione umana per gli impii176.
ora, lasciamo da parte il fatto che in questo passaggio Cicerone
sta polemizzando con la dottrina epicurea secondo la quale l’ingiu
stizia coincide con il timore della sanzione177, e a tal ine afferma
– seguendo la dottrina stoica – che a guidare le coscienze deve
essere la natura, percepita dal iustus uir ac bonus come regola
di condotta, a prescindere da una punizione178 : già solo questo
argomento sarebbe suficiente a escludere che Cicerone stia qui
riportando un principio della religione tradizionale romana. Ciò
che più sorprende è che gli interpreti non abbiano rilevato che le
pene di cui parla Cicerone non sono relative a illeciti di natura
religiosa, ma agli illeciti in generale : egli scrive infatti che non c’è
espiazione per i delitti verso gli uomini e per le empietà verso gli
dèi179 ; il che mostra chiaramente che non sta facendo riferimento
agli scelera inexpiabilia di cui stiamo trattando, ma all’idea che così
come bisogna essere giusti per la giustizia in sé, e non per le puni
zioni, allo stesso modo non c’è punizione che possa puriicare la
coscienza. si tratta dunque di un’affermazione in linea con quanto
Cicerone scrive nel de oficiis allorché, riaffermando la dottrina
stoica, sostiene che il ius iurandum attiene alla iustitia e alla ides,
non all’ira deorum, quae nulla est180.
un secondo passaggio appartiene all’elenco delle leges de religione contenuto nel secondo libro. Cicerone scrive che per lo sper
giuro la pena divina è la rovina (exitium), quella umana il disonore
(dedecus)181. anche in questo caso, come si vede, non si afferma che
176 Cic., leg., 1, 40. il passo è richiamato, ad esempio, da brunnenmeister 1887,
p. 152 n. 2 ; marquardt 1889, p. 257 ; zuccotti 2009, p. 1570.
177 Cfr. epic., rat. sent., 34 ; sulla concezione epicurea della giustizia mi sia
permesso di rinviare a Fiori 2011, p. 19 ss., con indicazione di fonti e letteratura.
178 Cfr. Cic., leg., 1, 41. sulla dottrina stoica della giustizia cfr. ancora Fiori
2011, p. 41 ss.
179 Cic., leg., 1, 40 : At uero scelerum in homines atque in d<eos inp>ietatum
nulla expiatio est.
180 Cic., off., 3, 104. potrebbe ritenersi che questo medesimo principio sia
espresso da Liv., 5, 11, 16 : Numquam deos ipsos admouere nocentibus manus ; satis
esse si occasione ulciscendi laesos arment, dal quale mi sembra risulti chiaramente
l’idea che gli dèi non intervengono direttamente nella punizione dei colpevoli (così
anche Garofalo 2005b, p. 116 n. 161 ; Id. 2013b, p. 20 e 44 s. ; pelloso 2013, p. 132
n. 109 ; al contrario, per Crifò 1985, p. 49 e n. 97, il passo andrebbe inteso nel senso
che « l’effettività della sanzione sacrale non è compito della collettività ma degli
dèi », mentre per zuccotti 2009, p. 1562, esso signiicherebbe che non si devono
« afidare all’ira divina coloro contro cui gli uomini possono esercitare pianamente
i propri strumenti giuridici sanzionatori »).
181 Cic., leg., 2, 22 : Periurii poena diuina exitium, humana dedecus. il passo è
richiamato, tra gli altri, da mommsen 1899, p. 580 n. 1 (= ii, p. 285 n. 1) ; bertolini
1886, p. 268 ; Wissowa 1912, p. 388 n. 5 ; Crifò 1985, p. 55 n. 136 ; zuccotti 2009,
p. 1562.
La Condizione di homo SACER
207
la sanzione dello spergiuro è afidata agli dèi, ma che l’ira deorum
porterà all’exitium, mentre gli uomini provvederanno a sanzionare
il colpevole con il dedecus. La poena diuina viene spiegata poco
più avanti da Cicerone, ancora una volta in prospettiva stoica, non
come una serie di eventi nefasti, ma come tormento dell’anima da
vivi e come cattiva reputazione da morti182. il dedecus coincidente
con la poena humana allude invece chiaramente alla nota censoria,
che sappiamo essere stata la sanzione dello spergiuro almeno
a partire dal iii sec. a.C.183, e che lo era certamente all’epoca di
182
Cic., leg., 2, 4344. un altro passo spesso richiamato (ad esempio da danz
1857, p. 65 n. 12 e mommsen 1899, p. 580 n. 1 [= ii, p. 285 n. 1] è Cic., leg., 2, 19,
che però non è ai nostri ini rilevante : non vi si dice che un illecito causa impietas e
dunque vendetta divina, ma che chi compia sacra in condizione di impietas (ossia
di incapacità di piare) viene punito dagli dèi.
183 Cfr. il caso, del 216 a.C., dei dieci (tre per app., hann., 5, 28) romani fatti
prigionieri a Canne che vengono inviati a Roma da annibale per trattare il riscatto,
dopo essersi impegnati con un giuramento a tornare. su questa vicenda esistono
essenzialmente due tradizioni (una terza potrebbe essere rappresentata da app.,
hann., 5, 28, che non ricorda l’espediente di alcuni prigionieri e afferma che furono
rimandati tutti ad annibale). per una prima serie di scrittori, allorché il senato
rigettò la richiesta, uno solo dei prigionieri riiutò di tornare, sostenendo di aver
già adempiuto al giuramento perché era rientrato nell’accampamento cartaginese
con una scusa, ma fu restituito ai nemici (pol., 6, 58, 12 ; Cic., off., 3, 113 ; Liv., 22,
61, 4). per una seconda tradizione, i prigionieri che avrebbero riiutato di tornare
sarebbero stati più di uno (due per Gell., 6, 18, 9 ; un numero maggiore per Liv.,
22, 61, 510 ; cfr. anche Cic., off., 3, 115, che cita C. acil., fr. 2 Cornell), e in senato
si sarebbe discusso della loro sorte, prevalendo l’opinione che fosse loro consentito
di restare Roma. nonostante questa decisione, gli spergiuri avrebbero subìto la
nota censoria, che sarebbe consistita, per gli equites equo publico, nella perdita
del loro status e, per tutti, nel tribu mouere e nella riduzione ad aerarii (Cic., off.,
1, 40 ; Liv., 24, 18, 6) cosicché, ormai detestati dal popolo, gli spergiuri così puniti
(per Livio solo alcuni di loro) avrebbero scelto di uccidersi (Gell., 6, 18, 10, che cita
Corn. nep., exempla, fr. 2 peter ; Liv., 22, 61, 9 ; cfr. Val. max., 2, 9, 8 ; zon., 9, 2).
L’episodio attesterebbe, per zuccotti 1998, p. 444 (cfr. anche Id. 1987, p. 247 ss. ;
Id. 2000, p. 27 ss. ; Id. 2009, p. 1562 s.), la « traduzione in termini giuridici del prin
cipio deorum iniuriae dis curae », in quanto gli spergiuri sarebbero stati considerati
impii e, « quasi in un conlitto giurisdizionale tra gli dei e gli uomini », la proposta
di restituirli ad annibale non sarebbe stata seguita perché « non conforme ai prin
cipii », « non riguardando tale delitto la giurisdizione degli uomini, bensì quella
degli dei » : la pena degli impii, si afferma, « giunge infatti su altri piani, diversi
da quello isico, e si risolve in uno stato di perturbamento mentale, dovuto all’ira
della divinità sdegnata, che li conduce al suicidio ». ora, al di là del fatto che in
nessuna fonte che richiama l’episodio si fa alcun accenno a una punizione divina,
né si dice che gli spergiuri vengono chiamati impii, e al di là della circostanza che
per diverse fonti il prigioniero sarebbe stato rimandato ad annibale (ma l’a. prende
in considerazione, inspiegabilmente, il solo racconto di Gellio), l’a. mostra di non
aver compreso la logica della discussione svoltasi in senato : in linea di principio i
prigionieri, avendo superato il pomerium, erano stati automaticamente reintegrati
nella condizione di ciues ; tuttavia il loro postliminium non era iustum perché non
conforme al ius iurandum prestato ; perciò la discussione dovette riguardare non
208
RobeRto FioRi
Cicerone, come risulta ancora una volta dal de oficiis184. una
sanzione, questa, che spesso viene erroneamente considerata solo
« sociale »185, ma che nel caso dello spergiuro portava alla cancella
zione del reo da tribù, centurie ed esercito, alla riduzione a ciuis
sine suffragio e alla conseguente esclusione dalla vita pubblica186 :
una punizione gravissima del tutto rientrante nella sfera del diritto.
neanche il passo di Cicerone – nel quale peraltro si avverte chia
ramente l’inluenza della dottrina stoica – attesta dunque l’abban
dono del colpevole alla punizione divina, e a ben vedere lo stesso
exitium viene inteso non come una punizione della divinità, bensì
come una sorta di ampliamento della nota censoria : il disprezzo
dei concittadini è condiviso anche dalla coscienza del colpevole
mentre è vivo, e prosegue oltre la sua morte187.
non sembra dunque possa affermarsi che i Romani ritenessero
che la punizione degli illeciti religiosi, e in particolare dello sper
giuro, dovesse essere lasciata alle divinità.
il problema della « giurisdizione » tra uomini o dèi (non si comprende poi come la
restituzione ad annibale possa essere intesa come afidamento alla giurisdizione
divina) bensì il problema se un postliminium iniustum potesse garantire la reinte
grazione al pari di un normale postliminium : non a caso Liv., 22, 61, 5 afferma che
alcuni senatori erano in dubbio sull’opportunità di far attraversare il pomerium
ai prigionieri, come si era evitato di fare nel caso di attilio Regolo (su tutto ciò
cfr. Cursi 1996, p. 51 ss. ; sul caso di Regolo cfr. ibid., p. 43 ss.). il passo, in realtà,
attesta proprio il contrario di ciò che si intende fargli dire : lo spergiuro era sanzio
nato dalla ciuitas con una delle sanzioni più gravi per un cittadino romano, in
quanto interveniva sul caput del reo.
184 Cic., off., 3, 111.
185 Cfr. ad esempio Calore 2000, p. 157 n. 36. non saprei individuare le fonti
che hanno spinto zuccotti 1998, p. 453 a sostenere che la nota censoria sarebbe la
« presa d’atto » umana della condizione di impius come « posizione del soggetto di
fronte agli dei ».
186 sui vari problemi legati agli effetti delle nota censoria, cfr. da ultimo l’ot
timo lavoro di humm 2010, p. 283 ss. e spec. 295 ss.
187 altri passi sono stati richiamati da zuccotti 1987, p. 249 e n. 4041 ; Id.
1998, p. 432 ; Id. 2000, p. 26 ; Id. 2009, p. 1562, per sostenere la non punibilità
dello spergiuro : iul., 4 ad Urs. Fer. d. 44, 1, 15, che fa riferimento all’opportunità
che il pretore non dia una replicatio doli contro l’exceptio iurisiurandi, per evitare
che sia compiuto un accertamento sulla veridicità del giuramento prestato in iure
(il che si spiega naturalmente non con la volontà di escludere « ogni competenza
giurisdizionale umana » [Id. 1987, p. 249], ma assai più banalmente con la logica
giuridica del giuramento decisorio ; cfr. sul testo da ultimo papa 2009, p. 237 ss.) ;
Inst., 4, 13, 3, che riporta il medesimo principio ; nonché paul., 18 ad ed. d. 12, 2,
26 e d. 12, 2, 28, 10, sempre in tema di giuramento decisorio. si tratta, come si
vede, di testi che non hanno nulla a che vedere con il tema in discussione. non mi
sembra possa seguirsi Crifò 1985, p. 55 n. 136 nel sostenere che serv. auct., Aen., 1,
2 attesterebbe che in diritto romano lo spergiuro è afidato alla divinità : non solo
il passo fa riferimento al diritto etrusco, ma in esso si parla di proscrizione, e non
si accenna ad alcuna attribuzione del colpevole agli dèi.
La Condizione di homo SACER
209
i testi dimostrano al contrario che nella tarda repubblica e nel
principato la sanzione del falso giuramento coincidesse con la
nota censoria oppure, nel caso in cui lo spergiuro integrasse un
crimen maiestatis, con pene corporali. i casi in cui queste punizioni
vengono tralasciate sono da identiicare non come regole tradizio
nali di ius diuinum, ma piuttosto con scelte di politica del diritto
degli imperatori ispirate a un sentimento di clemenza verso chi
abbia spergiurato per genium principis.
in età arcaica, la sanzione dello spergiuro era invece la sacratio,
nella quale l’unico dato giuridicamente rilevante è la « separa
zione » del colpevole : l’eventuale punizione degli dèi, così come
quella degli uomini, ha valore di mero fatto.
3.5. Conclusioni
L’ipotesi di recente riproposta che in età monarchica le strut
ture della ciuitas si disinteressassero dei reati che determina
vano sacratio, e che questi fossero lasciati alla punizione divina, è
dunque priva di ogni giustiicazione testuale e discende dalla proie
zione, sulla realtà arcaica, di una visione positivistica dei rapporti
tra religione e diritto.
ancora meno credibile è l’affermazione che in quest’epoca l’uc
cisione dell’homo sacer avrebbe avuto come effetto l’irrogazione di
una (seconda) sacratio in capo all’uccisore, colpevole di aver inter
ferito con la punizione divina : non solo di questa regola mancano
del tutto prove positive188, ma per accettarne l’esistenza occorre
rebbe mettere da parte tutte le fonti che sostengono, anche per l’età
regia, l’impunità dell’uccisore dell’homo sacer189 – per non parlare
188
ed è anche in sé intrinsecamente poco credibile, costringendo a ipotizzare
« un’intollerabile reazione a catena […] esiziale per la comunità » (Garofalo 2013b,
p. 44).
189 Cfr. zuccotti 2009, p. 1552 ss., che ritiene inafidabile soprattutto dionigi
di alicarnasso, per i seguenti motivi. in d.h., 2, 74, 3 lo scrittore greco descrive il
comportamento illecito della termini exaratio mediante i verbi ἀφανίζω e μετατίθημι,
che signiicherebbero « rimuovere » e « spostare » : ciò implicherebbe l’allusione
a « un comportamento intenzionale e doloso, oltre che tendenzialmente volto ad
uno speciico ine di arricchimento personale, che appare alquanto remoto dall’ar
caica visione che riteneva nefas il semplice scalzare con l’aratro la pietra anche
senza nessuna colpa, in un numinoso contatto con il sacro che coinvolgeva esizial
mente, al di là di ogni valutazione soggettiva dell’azione, tanto l’uomo quanto i non
senzienti buoi ». senonché non solo il primo verbo può signiicare anche « distrug
gere » o « sparire », senza avere necessariamente una sfumatura di volontarietà o
addirittura di arricchimento (ad esempio, in herod., 3, 26 è utilizzato per indicare
una persona sparita in una tempesta di sabbia, e in thucyd., 8, 38, una persona
persa in mare), ma – se per assurdo si volesse adottare la metodologia dell’a. – si
potrebbe rilevare che il latino exarare di paul.Fest., p. 505 L., s.u. Termino ha anche
210
RobeRto FioRi
del fatto, di cui discuteremo più avanti, che la regola dell’impunità
il semplice signiicato di « arare » (oLD 1968, 632), cosicché anche questa fonte
potrebbe essere giudicata inafidabile, perché l’illecito potrebbe essere individuato
non nella distruzione dei termini, bensì con la loro dolosa individuazione mediante
l’aratro. in realtà, prima di sostenere l’inafidabilità di dionigi, l’a. dovrebbe dimos
trare la correttezza della propria concezione degli illeciti giuridicoreligiosi, che
è non solo discutibile ma senz’altro errata : la differenza tra scelera expiabilia e
inexpiabilia è proprio nell’essere il soggetto prudens (Q. muc., resp., fr. 1a bremer =
Varro, ling., 6, 30) ; nelle formule di giuramento si precisa che la punizione dello
spergiuro deve avvenire solo se egli agisce dolo malo (Liv., 1, 24, 78) o è comunque
sciens (paul.Fest., p. 102 L., s.u. lapidem silicem) ; nella punizione dell’omicidio è
possibile rimediare con un’hostia piacularis solo se l’uccisore era imprudens (serv.
auct., buc., 4, 43 = FIRA, i, 13 s.), mentre se ha agito dolo sciens deve essere conside
rato paricidas (paul.Fest., p. 247 L., s.u. parrici<di> quaestores = FIRA, i, 13) ; altri
esempi in tromp 1921, p. 38 ss. e 81 ss. ; sul problema dell’emersione dell’elemento
della scientia nel diritto arcaico cfr. fra gli ultimi Venturini 2008, p. 118 ss. La
testimonianza di d.h., 2, 10, 3 (εἰ δέ τις ἐξελεγχθείη τούτων τι διαπραττόμενος ἔνοχος ἦν
τῷ νόμῳ τῆς προδοσίας, ὃν ἐκύρωσεν ὁ Ῥωμύλος, τὸν δὲ ἁλόντα τῷ βουλομένῳ κτείνειν ὅσιον
ἦν ὡς θῦμα τοῦ καταχθονίου Διός), per l’a. sarebbe invece inafidabile per due ragioni.
innanzi tutto apparirebbe strana « l’enfasi posta sul presupposto della cattura
(τὸν ἁλόντα) » del colpevole, che farebbe pensare a un’inluenza dell’istituto greco
della ἀτιμία, « che nella sua versione più grave […] prevedeva appunto il divieto di
risiedere nella città, pena – nel caso che l’atimos fosse stato appunto sorpreso nei
suoi conini – la morte, che in seguito veniva irrogata da un tribunale, ma che in
origine sembra potesse essere inferta da un qualunque cittadino » ; tuttavia il verbo
ἁλίσκομαι può essere facilmente spiegato se lo si lega al precendente ἐξελέγχω (per
questi due verbi cfr. Liddel, scott 1996, p. 66 e 590), che allude evidentemente a
un riconoscimento di colpa, e reso come un riferimento al soggetto che è stato
riconosciuto colpevole (τὸν ἁλόντα) ; si noti, peraltro, che non è necessario pensare
che dionigi faccia riferimento a una condanna seguita a un processo, come soste
neva mommsen 1899, p. 901 n. 3 (= iii, p. 234 n. 3), potendo il riconoscimento di
colpa espresso da ἐξελέγχω alludere anche a un crimine manifesto (così Garofalo
1990, p. 148 e n. 114), anche in considerazione degli usi di ἁλίσκομαι a indicare la
lagranza di reato. in secondo luogo, in questo passo dionigi affermerebbe che
tra i Romani sarebbe esistito l’ἔθος di consacrare coloro che essi volevano ucci
dere impunemente, in « una sorta di paradossale scorciatoia religiosa per l’impu
nità dell’omicidio » – ma direi che, per non accedere a questa lettura, è suficiente
leggere la fonte in modo non strumentale. per l’a. sarebbero poi inafidabili anche
i passi relativi alla sacratio repubblicana : in d.h., 5, 19, 4 e 6, 89, 3 si legge che
il colpevole poteva essere ucciso impunemente, ma mentre nella seconda fonte
si usa una espressione che dovrebbe corrispondere a sacer esto (ἐξάγιστος ἔστω),
nella prima si parla di « pena di morte » (θάνατον ἐπιθεὶς ζημίαν) ; anche in 7, 17, 5
(lex sacrata del 492 a.C.) si parla, accanto a una consecratio bonorum, di « pena
di morte » (ὁ δὲ μὴ διδοὺς ἐγγυητὴν θανάτῳ ζημιούσθω, καὶ τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ ἱερὰ ἔστω),
ossia a una sanzione che porterebbe con certezza – e non solo eventualmente,
come la sacratio – alla morte del colpevole, e ciò potrebbe apparire incoerente
se confrontato con la previsione della più lieve sacratio nella lex sacrata del 494
a.C., per un illecito più grave. anche su plutarco non si potrebbe fare afidamento :
cfr. il riferimento a una pena di morte in plut., Popl., 11, 3 e le dificoltà compor
tate dall’interpretazione di plut., Rom., 22, 3. naturalmente, si tratta di dificoltà
artiiciose, che si superano pensando a mere imprecisioni terminologiche presenti
anche nelle fonti latine : Livio, ad esempio, a volte non parla espressamente di
La Condizione di homo SACER
211
ricorre anche in paralleli indoeuropei della sacratio, e dunque è
verisimilmente preromana190.
d’altronde, del tutto inverisimile è anche l’ulteriore segmento di
questa ricostruzione, secondo il quale in età repubblicana il regime
della sacratio avrebbe subìto un capovolgimento, divenendo l’ucci
sione dell’homo sacer « relativamente doverosa » perché derivante
dai giuramenti collettivi prestati dai Romani in occasione della
cacciata dei tarquini e della secessione plebea del 494 a.C., giura
menti la cui violazione avrebbe avuto l’effetto di rendere Roma
« una città spergiura e destinata alla vendetta divina »191.
in primo luogo, questa teoria non tiene conto del fatto che il
giuramento collettivo – sia che fosse realizzato per appello nomi
nale oppure, in situazioni di emergenza e urgenza, in modo disordi
sacratio ma solo di impunità di uccisione (Liv., 3, 55, 5) ; per non parlare poi di
Fest., p. 422 L., s.u. sacrosanctum, che nella (errata) ricostruzione dell’a. atteste
rebbe una pena di morte e tuttavia sarebbe – non comprendo perché – afidabile,
dimostrando anzi uno sviluppo nella sacertà (cfr. infra n. 191). in realtà l’a. non
si rende conto del fatto che talora le imprecisioni e le oscillazioni terminologiche
all’interno dell’opera di uno stesso scrittore non sono indici di inafidabilità, ma
al contrario costituiscono una sorta di lectio dificilior che garantisce la fedeltà
dell’autore al dettato delle fonti di volta in volta utilizzate, che tra loro possono
differire nella rappresentazione del medesimo istituto.
190 Lo stesso zuccotti 2004, p. 17, in una fase precedente del suo pensiero
(cfr. infra n. 202) utilizza questo argomento in critica a un lavoro recensito, ma poi
non ne tiene conto nelle sue ricerche successive.
191 zuccotti 2009, p. 1594 s. a parere di questo a., la « relativa doverosità »
dell’uccisione dell’homo sacer in età repubblicana risulterebbe da Cic., Tull., 47 : ...
et legem antiquam de legibus sacratis, quae iubeat inpune occidi eum qui tribunum
pl. pulsauerit ... ; e da Fest., p. 422 L., s.u. sacrosanctum : sacrosanctum dicitur, quod
iure iurando interposito est institutum, si quis id uiolasset, ut morte poenas penderet.
nel primo passo, l’a. evidentemente ritiene che la doverosità della condotta sia
indicata dal verbo iubere ; nel secondo, nella circostanza che Festo equiparerebbe
« la sacertà alla pena di morte » (ibid., p. 1598 ; cfr. anche p. 1558). senonché il
passo di Cicerone non va inteso nel senso che la legge sacrata « ordini » che sia
ucciso impunemente chi abbia attentato al tribuno della plebe, perché in questo
caso diverrebbe superlua la precisazione inpune : il verbo iubere va invece reso nel
senso che la legge « dispone » che l’uccisione avvenga inpune (è suficiente il rinvio
a oLD 1968, p. 977 ; cfr. in questo senso già Garofalo 2013b, p. 42 e pelloso 2013,
p. 75 s. n. 29). e il brano di Festo non fa alcun riferimento necessario alla « pena
di morte » : l’espressione morte poenas penderet (« scontare le pene con la morte ») è
suficientemente ampia da comprendere anche una sacratio intesa come uccisione
non doverosa (così, giustamente, albanese 1988, p. 165 e n. 38 ; Garofalo 1990,
p. 29 n. 72 ; Id. 2001, p. 70 e n. 77 ; Id. 2013b, p. 42 s. ; pelloso 2013, p. 75 s. n. 29 ;
cfr. Verg., Aen., 7, 595 : ipsi has sacrilego pendetis sanguine poenas, dove analoga
mente si parla di scontare le pene con il sangue ; a volte troviamo espressioni più
precise, che fanno invece riferimento a pene speciiche : cfr. ter., heaut., 728 : tergo
poenas pendet ; Liv., 31, 31, 7 : tergo et ceruicibus poenas ... pendere ; ov., fast., 3, 846 :
capitis ... pendere poenas).
212
RobeRto FioRi
nato192 – vincolava singolarmente il giurante, non potendosi coni
gurare uno « spergiuro collettivo » : ne è prova il fatto che anche
nel giuramento collettivo rappresentato dal sacramentum militiae
l’exsecratio è costruita come nelle formule di giuramento indivi
duale, ossia invocando la rovina sul caput, la familia e la stirps del
giurante, non sull’intera ciuitas193. d’altra parte, un regime pecu
liare del giuramento collettivo sarebbe stato inutile : per quanto
abbiamo detto sulla natura sociale e non individuale della religione
romana, anche il giuramento singolo avrebbe potuto determinare
una responsabilità collettiva di fronte agli dèi nella misura in cui la
comunità non si fosse dissociata dallo spergiuro, separandolo194. È
per questo che in alcune formule di giuramento individuale si ritro
vano clausole in cui lo stesso giurante chiede agli dèi di non coinvol
gere nell’eventuale spergiuro l’intera comunità195 : poiché l’illecito
del singolo si ripercuoterebbe sul tutto il gruppo, il giurante chiede
nell’exsecratio che gli effetti negativi del suo comportamento rica
dano solo su di lui. dunque non c’è alcuna ragione di immaginare
una innovazione nella natura della sacratio.
in secondo luogo, questa teoria non considera che secondo
la tradizione i giuramenti collettivi in discussione furono seguiti
dopo non molto tempo da una recezione lege delle loro regole : il
giuramento di non tollerare alcun re, dalla lex Valeria de adfectatione regni del 509 a.C. ; e il giuramento prestato in occasione della
192 e ciò a prescindere dalla riconducibilità del primo modello al sacramentum
militiae e del secondo alla coniuratio : sul problema cfr. la discussione in tondo
1963, p. 4 ss.
193 Liv., 10, 38, 10.
194 La restrizione compiuta da zuccotti 2000, p. 73 ss., della responsabi
lità collettiva ai rapporti internazionali, giustiicata per il fatto che il giurante è
un rappresentante della comunità, è innanzi tutto infondata sul piano testuale,
perché vi sono formule di giuramento non necessariamente internazionale in cui
il giurante chiede agli dèi di non coinvolgere la comunità : cfr. la formula del giura
mento per Iouem lapidem – il cui uso che non è circoscritto ai rapporti interna
zionali : cfr. le testimonianze in Calore 2000, p. 35 ss. – riportata da paul.Fest.,
p. 102 L., s.u. lapidem silicem riprodotta alla n. seguente. ma è anche errata sul
piano giuridico. infatti nei rapporti internazionali, il popolo – qualora ratiichi
l’atto – si obbliga al comportamento promesso dal proprio rappresentante ed è
pertanto responsabile per la mancata esecuzione di un proprio obbligo ; ma se non
ratiica l’atto, il popolo riiuta di obbligarsi cosicché l’unico soggetto inadempiente
è il rappresentante, che aveva promesso il comportamento del rappresentato e per
questo è divenuto spergiuro.
195 paul.Fest., p. 102 L., s.u. lapidem silicem : ... si sciens fallo, tum me Diespiter
salua urbe arceque bonis eiciat, ut ego hunc lapidem ; pol., 3, 25, 8 : Εὐορκοῦντι μέν
μοι εἴη τἀγαθά : εἰ δ᾽ ἄλλως διανοηθείην τι ἢ πράξαιμι, πάντων τῶν ἄλλων σῳζομένων ἐν ταῖς
ἰδίαις πατρίσιν, ἐν τοῖς ἰδίοις νόμοις, ἐπὶ τῶν ἰδίων βίων, ἱερῶν, τάφων, ἐγὼ μόνος ἐκπέσοιμι
οὕτως ὡς ὅδε λίθος νῦν.
La Condizione di homo SACER
213
secessione, dalla lex Valeria horatia cd. de tribunicia potestate del
449 a.C. dopo queste votazioni, la sanzione dell’illecito sarebbe
stata fondata non più sui giuramenti ma sulle leges196 : dunque non
si vede la ragione per la quale si sarebbe dovuto scegliere come
punizione la sacratio – determinando non solo « un non lieve iato
nella logica costruttiva e per così dire sistematica della sacertà »197,
ma anche una contraddizione con l’ipotizzata regola secondo cui
dallo spergiuro non deriverebbe sacertà198 – quando sarebbe stato
assai più semplice e meno ambiguo il ricorso alla condanna a
morte nelle forme del deo necari, così come accadrà con il plebi
scito duillio votato contemporaneamente alla lex Valeria horatia199.
inine, immaginando che vi sia stato un mutamento di natura
nella sacratio di età repubblicana, e allo stesso tempo affermando
che per le fattispecie di età monarchica sarebbe sopravvissuto
il regime precedente – che, in quanto ius sacrum, la lex publica
non avrebbe potuto modiicare –, si dovrebbe concludere che in
età repubblicana con l’espressione sacratio capitis si potessero
indicare tre diverse situazioni : (1) le ipotesi di sacratio ereditate
196 i Romani sanno benissimo che un giuramento prestato per i propri
discendenti ha un valore sostanzialmente retorico, perché il ius iurandum
vincola solo il giurante (almeno sul piano del comportamento : la sanzione può
poi estendersi alla familia e forse addirittura alla gens, come avveniva nelle più
antiche forme di sacratio : cfr. supra, n. 15), cosicché le regole da esso poste non
sarebbero sopravvissute alla generazione dei giuranti : è per questa ragione che
i Romani decidono di riaffermare lege quel che avevano prima disposto religione
(cfr. Liv., 3, 55, 7). per zuccotti 2000, p. 44, invece, non « sarebbe comprensibile
una legge che non facesse che ribadire quanto già previsto dall’ordinamento »,
e se ne dovrebbe dedurre che lo scopo delle leggi era proprio di comminare la
sacertà. mutata opinione (cfr. Id. 2009, p. 1594), l’a. ha sostenuto che il giura
mento vincolerebbe sia i giuranti sia i loro discendenti, e dunque si dovrebbe
ritenere che « a rendere “sacro alla divinità” il colpevole di tali illeciti non è tanto
la statuizione legislativa in sé considerata, quanto il presupposto sacrale che ne
è a monte, ossia l’essere tale norma posta a tutela di una situazione religiosa ».
tuttavia così ragionando non si comprenderebbe la ragione per la quale sareb
bero state votate le leggi, sostanzialmente inutili.
197 Lo ammette anche zuccotti 2009, p. 1593.
198 La contraddizione era ancora evitata in zuccotti 2000, p. 41 s. (cfr. supra
n. 196).
199 La lex Valeria del 509 a.C. mantiene la sacratio perché questa sanzione è
necessaria per ovviare al « vuoto di potere » che potrebbe determinarsi in caso di
adfectatio regni, soprattutto se compiuta dal console, come nel caso di publicola, e
lo stesso fa la lex Valeria horatia del 449 a.C. per dare garanzie alla plebe in consi
derazione della perdurante assenza di un potere coercitivo in capo ai tribuni (su
tutto ciò cfr. Fiori 1996, p. 523 ss.) : ma dopo le Xii tavole le regole sui processi de
capite ciuis sono mutate, e pertanto il plebiscito duillio può prevedere la fustiga
zione e l’uccisione del colpevole compiuta dall’autorità per chi lasci la plebe senza
tribuni (Liv., 3, 55, 14 ; cfr. ancora Fiori 1996, p. 319 s., 502 e 525 s.).
214
RobeRto FioRi
dall’epoca monarchica, rispetto alle quali la punizione umana
sarebbe stata vietata ; (2) la sacratio derivante dall’adfectatio regni
e dalla violazione delle leges sacratae, nella quale la punizione
dello spergiuro del giuramento collettivo sarebbe stata doverosa ;
(3) la sacratio consistente nell’autoconsacrazione del giurante
individuale, che non avrebbe nulla a che vedere con le altre forme
di sacratio, ma che condurrebbe a una situazione di impietas
identica negli effetti al primo tipo di sacratio200. un’ipotesi che,
mi sembra, mette a dura prova il principio secondo cui entia non
sunt multiplicanda sine necessitate201.
200
Cfr. zuccotti 2009, p. 1560 : la nozione di sacratio capitis sarebbe, nelle
fonti latine, sinonimica di sacer esto, e tuttavia « più ampia, ricomprendendo
[…] anche ulteriori fenomeni quali ad esempio l’autoconsacrazione condizio
nata del giuramento esecratorio » ; cfr.anche Id. 2000, p. 24, dove si parla di
« fomule esecratorie con cui si consacravano agli dei in caso di spergiuro la
propria persona e il proprio patrimonio, in parallelo con quanto si ritiene avve
nire nella sanzione della sacertà, ove potevano essere colpiti il caput o i bona
ovvero entrambi ». Rispetto alle conseguenze di impietas e sacratio, le posizioni
di questo a. sono mutate nel tempo : in Id. 1998, p. 455, egli affermava che l’homo
sacer, a differenza dell’impius poteva essere ucciso impunemente (benché tale
possibilità sarebbe stata un « contingente aspetto secondario » rispetto alla « afi
nità strutturale » tra le due sanzioni : cfr. ibid., p. 443), e le stesse affermazioni
erano ripetute in Id. 2004, p. 17 ; tuttavia in Id. 2009, p. 1571 ss. si è radicaliz
zata l’idea che anche l’uccisione dell’homo sacer non fosse legittima, e dunque
si è giunti ad affermare la tesi della sostanziale coincidenza tra le due igure
(« l’homo sacer come impius »).
201 La teoria qui discussa ipotizza ulteriormente – e senza alcun supporto
testuale – che alcune ipotesi di sacratio monarchica siano state, per così dire,
« rifondate » mediante leges sacratae plebee. si è così tentato di spiegare la dupli
cità di norme sul rapporto tra patrono e cliente : la prima, com’è noto, attri
buita da dionigi di alicarnasso a Romolo, che prevedeva la sacratio di chiunque
avesse violato la ides ; la seconda, appartenente alle Xii tavole, che ha disposto
la sacratio del solo patrono. a differenza di quel che pensava serrao 1987, p. 293
ss., che è stato il primo a valorizzare la differenza tra le due disposizioni, la
seconda norma non avrebbe sostituito la prima, perché – si sostiene, applicando
la lettura positivistica della distinzione tra ius diuinum e ius humanum che
abbiamo sopra criticato – una norma sacrale non potrebbe essere abrogata da
parte di una decisione della ciuitas (il che sembrerebbe implicare che la lex regia
di Romolo non possa essere considerata, benché non publica, una decisione
della ciuitas). La norma più antica sarebbe dunque sopravvissuta rispetto alla
punizione del cliente, mentre rispetto alla sacratio del patrono la norma sacrale
sarebbe stata « oscurata » – concetto giuridico nuovo, che parrebbe alludere a
una abolizione non abrogativa – dalla decisione della ciuitas : in sostanza, la
fraus del cliente avrebbe portato a una sacratio in cui era vietata agli uomini
l’uccisione del reo, mentre la fraus compiuta dal patrono avrebbe dato vita a
una sacratio in cui l’uccisione del reo da parte degli uomini è doverosa (zuccotti
2009, p. 1602 s.).
La Condizione di homo SACER
215
4. sacratio proscrittiva, sacratio non proscrittiva e altre forme
sanzionatorie di limitazione giuridica e sociale
4.1. La sacratio come pena « non sacrale »
Le considerazioni sin qui svolte hanno mostrato, credo, che la
condizione di homo sacer non implica un’appartenenza alle divi
nità, né nel senso che egli sia destinato agli dèi analogamente alle
res sacrae e debba essere ucciso in forme sacriicali, né nel senso
di una originaria riserva divina di punizione, poi superata in età
repubblicana allorché la messa a morte da parte degli uomini
sarebbe divenuta doverosa.
a mio avviso – ma è un discorso che qui non può essere ripe
tuto – la ragione per cui non è fas che l’homo sacer sia immolato
ed è invece permesso a chiunque di ucciderlo, deve essere ricercata
piuttosto nel fatto che la sacratio è nata per sanzionare comporta
menti che i vertici della familia o della ciuitas non potevano punire
per le limitazioni connesse al loro potere coercitivo. Ciò ha fatto
sì che nei casi in cui era comminata la sacratio non fosse possi
bile realizzare un’uccisione di tipo sacriicale (deo necari), che
può essere realizzata solo dal soggetto legittimato a facere sacra
per conto del gruppo, ossia dal suo vertice. non vi sono dunque
le premesse per ritenere che l’uccisione dell’homo sacer abbia mai
costituito un dovere per la comunità : la sanzione che svolge la
funzione di piaculum non è la morte del reo, ma – come avviene nel
uer sacrum – la sua « separazione », allo scopo di non coinvolgere
la comunità nella responsabilità derivante dallo scelus inexpiabile.
Questo stato di cose induce a ritenere che la sacratio – a dispetto
delle eco che il nome suscita nell’interprete moderno – non sia una
sanzione molto più « sacrale » di altre forme di « separazione » del
colpevole rinvenibili in altri ordinamenti indoeuropei202, e in parti
202
Come avevo già rilevato in Fiori 1996, p. 85, non è dunque condivisibile l’ar
gomento di chi afferma che l’ἀτιμία greca e la Friedlosigkeit germanica non sareb
bero confrontabili con la sacratio romana perché quest’ultima avrebbe connota
zioni sacrali assenti nelle altre due sanzioni (Luzzatto 1934, p. 85 ss., seguito da
Crifò 1985, p. 51 n. 107). persiste nella critica, senza portare nuovi argomenti e
tenendo conto solo del regime classico dell’ἀτιμία, Cantarella 1998, p. 71 (cfr. anche
Falcon 2013, p. 208 n. 32), che più in generale esprime perplessità metodologiche
sull’uso della comparazione indoeuropea a ini storicogiuridici (ibid., p. 53 n. 35 ;
ma la stessa a. richiama la Friedlosigkeit e la simbologia del lupo per fondare la
sua congetturale ricostruzione della pena originaria per il parricidium [cfr. infra,
n. 206] e sostiene che a questo dovrebbe essere avvicinato l’homo sacer : Ead. 1991,
p. 304). Lo stesso fa zuccotti 1998, p. 426 s. (che però altrove, quando è utile a una
diversa critica, ne ammette il rilievo : Id. 2004, p. 17).
216
RobeRto FioRi
colare nei diritti germanici, greci, celtici, ittita e forse iranico203,
insieme alle quali essa costituisce verisimilmente l’eredità storica
di una sanzione primitiva che consentiva a chiunque di uccidere il
reo impunemente204. se i caratteri religiosi della sacratio romana
appaiono più evidenti, ciò è verisimilmente dovuto al fatto che
solo in latino la radice i.e. *s(e)h2k/g-, da cui derivano in alcune
lingue indoeuropee i nomi del proscritto (cfr. aisl. sekr, gr. ἐναγής ed
ἐξάγιστος)205, è stata impiegata per indicare anche ciò che è « sepa
rato » per essere destinato agli dèi206, e dalla circostanza che la
203 mi sia permesso di rinviare a Fiori 1996, p. 73 ss., con indicazioni di lette
ratura e fonti.
204 È verisimilmente per questo uso peculiare del latino che la sanzione è stata
intesa, nel diritto romano, come una placatio della divinità offesa, sia attraverso
la consacrazione ad essa del caput, sia attraverso l’attribuzione dei beni – che in
diritto germanico e greco sono coniscati dalla comunità – al tempio del dio. ma
caratteristiche religiose hanno anche tutte queste forme di proscrizione : nei diritti
germanici la perdita del friðr determinava non solo il venir meno delle garanzie
del gruppo costituite dal sistema delle compensazioni legali, ma anche l’esclusione
dalla dimensione di « pace » tra l’individuo, il gruppo e il cosmo ; allo stesso modo,
in età arcaica l’ἀτιμία greca consisteva nella privazione di una condizione socio
giuridica (τιμή) che colloca il soggetto nel gruppo e nel cosmo, legittimando la
richiesta di riparazioni per i torti subìti ; nei testi iranici, il proscritto è un drəgvant-,
un seguace della druj-, ossia del caos nemico dell’ordine (avest. aša-) ; e la proscri
zione attestata da Cesare tra i Galli comporta allo stesso tempo una esclusione dai
diritti e dai sacriici : cfr. Fiori 1996, p. 73 ss.
205 Cfr. Fiori 1996, p. 66 ss. Gli esiti più problematici sono quelli greci, ma sulla
possibilità che ἄγος derivi per psilosi da *hάγος < *sh2g- cfr. per tutti Chantraine
1977, p. 13.
206 sulla circostanza che le lingue indoeuropee non hanno conservato un
vocabolario comune rispetto al « sacro » cfr. per tutti pagliaro 1953b, p. 112 s. ;
benveniste 1969, 2, p. 179 ss. È invece assente, nella cultura romana, la rappre
sentazione « mitologica » del proscritto come « lupo » che troviamo in altre culture
indoeuropee (su tutto ciò cfr. Fiori 1996, p. 99 s.) e che si ritrova solo per indicare
altre igure, come quella del sodalis che vive ai margini della comunità (cfr. infra,
§ 4.2). tuttavia, per Cantarella 1991, p. 304 (cfr. anche Ead. 1998, p. 70), la condi
zione dell’homo sacer indurrebbe « a pensare a quella dell’uomolupo », ossia al
parricida, che alcune fonti (rhet. her. 1, 13 ; Cic., inv., 2, 149 ; Cinc., verb. prisc., fr.
9 bremer e ael. stil., inc., fr. 23 Funaioli = Fest., p. 174 L., s.u. nuptias ; [Quint.],
decl. min., 299) affermano fosse coperto con una pelle di lupo. secondo l’a., infatti,
la presenza del folliculus lupinus dovrebbe essere spiegata con la circostanza che
« originariamente (prima che si stabilisse di applicare la poena cullei) il parricida
veniva punito con la trasformazione in lupo. Veniva, cioè, cancellato dal numero
degli esseri umani, espulso dal consorzio civile, costretto, come il wargus germa
nico, a vagare per siluas ino al momento in cui – se la morte non l’avesse colto
spontaneamente – qualcuno lo avesse legittimamente ucciso » (Cantarella 1991,
p. 278 s.). La trasformazione si sarebbe avuta quando si affermò, a Roma, il potere
del pater familias, perché a questo punto il parricidio sarebbe stato concepito come
una mostruosità e dunque la sua punizione sarebbe stata assunta dalle strutture
cittadine, senza che però venisse meno l’idea della proscrizione, espressa dal folli-
La Condizione di homo SACER
217
conisca dei beni del reo, presente anche nelle sanzioni degli altri
popoli indoeuropei, a Roma è stata realizzata attraverso l’attribu
zione dei beni, come res sacrae, ai templi delle divinità.
Chiarito che l’homo sacer non « appartiene » agli dèi e può
sopravvivere alla sacratio, tentiamo di comprendere quale posi
zione potesse egli assumere rispetto alla comunità207.
4.2. La sacratio come proscrizione
sappiamo in primo luogo che a Roma, in alcuni casi, la sacratio
ha determinato l’esilio dei colpevoli : a volte come scelta volontaria,
eventualmente anche prima della condanna208 ; altre nel senso che la
pronuncia sulla sacratio viene ricordata dalle fonti come condanna
all’esilio, verisimilmente per esprimere la proscrizione legata alla
condizione di sacer209. in questi casi la sacratio annulla il ruolo del
culus lupinus (Cantarella 1991, p. 278 e 289 ; Ead. 1998, p. 70). L’ipotesi non ha
riscontri testuali, basandosi unicamente sull’accostamento tra la presenza del folliculus lupinus e la simbologia del proscritto come lupo nel diritto germanico – che
come abbiamo detto è storicamente connessa alla sacratio, non al parricidio – e
pone almeno due problemi. il primo è che per l’a. la poena cullei si aggiungerebbe
alla proscrizione non solo sul piano diacronico, ma anche su quello sincronico : il
condannato sarebbe sia proscritto che messo a morte – con il che non si comprende
bene l’utilità della proscrizione. il secondo è il rapporto con la sacratio prima
dell’affermazione della poena cullei : l’a. afferma che le due sanzioni non sarebbero
dissimili « nei fatti » (Cantarella 1991, p. 289), ma non spiega cosa questa somi
glianza « di fatto » implichi sul piano giuridico. Giudica « interessanti » le proposte
dell’a., ma senza risolverne i problemi, stoli 2010, p. 106 s. n. 43.
207 L’interrogativo va posto non solo per l’epoca più arcaica di Roma, ma anche
per il periodo del V sec. a.C. : la sacratio come mera separazione non ha senso
solo « in una situazione economicosociale “tribale” o se si preferisce “clanica” »,
come afferma santi 2004, p. 120, ma anche in una città organizzata, come mostra
l’esempio greco dell’ἀτιμία totale non proscrittiva (su cui cfr. infra). peraltro, dal
punto di vista del diritto della ciuitas è irrilevante che l’homo sacer possa trovare
asilo presso amici o parenti in altre città (cfr. ancora infra) : lo scopo della sanzione
è la « separazione », non la morte.
208 È il caso di Cesone Quinzio, su cui cfr. Fiori 1996, p. 372 ss.
209 L’esilio dei tarquini viene disposto con una decisione popolare che le
fonti rappresentano come una lex (Rotondi 1912, p. 189), ma che potrebbe anche
essere intesa come una delibera di condanna di tipo « processuale » prima che si
issino le regole del processo popolare con la prouocatio ad populum e i processi
plebei (sulla vicenda in relazione alla sacratio cfr. Fiori 1996, p. 203 s.) ; rispetto a
Coriolano, Livio parla di esilio volontario (2, 35, 6), mentre dionigi di alicarnasso
di condanna (7, 64, 56) (sull’episodio cfr. Fiori 1996, p. 362 ss.) ; secondo Livio, ai
decemviri coinvolti nel tentativo di appio Claudio di appropriarsi di Virginia viene
permesso l’esilio, e lo stesso accade al suo cliente m. Claudio (Liv., 3, 58, 910),
mentre a proposito di quest’ultimo dionigi parla nuovamente di condanna (11,
46, 5) ; in età tardorepubblicana – ma siamo evidentemente in un altro contesto
– lo stesso accade ai seguaci di tiberio Gracco, che vengono mandati in esilio
218
RobeRto FioRi
colpevole all’interno della comunità, ma non gli impedisce di costi
tuire rapporti giuridici personali all’esterno della stessa.
Lo dimostra la vicenda di tarquinio il superbo – nella misura
in cui sia ricostruibile come sacratio210 – che gira per l’etruria come
supplex trovando rifugio prima a Gabii, poi a tarquinia, a Chiusi e
inine a tuscolo211.
ma lo attesta soprattutto la sorte di Coriolano – di cui non inte
ressa qui la verità storica, ma il fatto che essa sia apparsa giuridica
mente verisimile alle fonti212. Quest’ultimo, allontanato da Roma,
afferma di non avere più patria né beni213, di non essere più il iglio
della propria madre, il marito della propria moglie – che pertanto
potrà risposarsi – e il padre dei propri igli214 : giunto presso i Volsci,
si rivolge ad attio tullo come supplice (ἱκέτης215), invitandolo ad
accoglierlo o a « sacriicarlo » (καθιερεύω) – espressione questa che
potrebbe alludere, nella fonte di dionigi di alicarnasso, alla condi
zione di sacer del supplice – e gli viene dapprima attribuita la citta
dinanza di anzio216, poi la possibilità di assumere magistrature217.
per quanto homo sacer a Roma, egli può dunque trovare asilo presso
senza processo o uccisi (plut., TG, 20, 3) e a Cicerone, per il quale si vota una
lex de exilio (sul rapporto tra le vicende di ti. Gracco e Cicerone e il regime della
sacratio cfr. Fiori 1996, p. 416 ss. e 445 ss.). Questi dati, come rilevavo in Fiori
1996, p. 506, potrebbero attestare l’inesistenza di un dovere di uccisione dell’homo
sacer, ma non mi pare possano indurre a ipotizzare una originaria identità tra
exilium e sacratio, come propone pesaresi 2005, p. 81 ss., né mi pare che molto
possa dedursi dalla testimonianza di Cat., fr. 86 Cornell (cfr. supra, n. 86), che
peraltro sembrerebbe doversi datare al 179 a.C. (cfr. per tutti Crifò 1983, p. 61 e
n. 175), ossia a un periodo molto lontano da quello in cui per l’a. sarebbero coin
cisi sacratio ed exilium.
210 Fiori 1996, p. 203 s.
211 tarquinio il superbo gira per l’etruria chiedendo aiuto come supplex : Liv.,
2, 6, 1 ; si rifugia a Gabii e poi a tarquinia : d.h., 5, 3, 1 ; a Chiusi presso porsenna :
Liv., 2, 9, 1 ; d.h., 5, 21, 1 ; e inine a tuscolo dal genero mamilio ottavio : Liv., 2,
15, 7. secondo d.h., 5, 40, 2, sesto, uno dei igli di tarquinio, sarebbe stato accolto
dai sabini, che avrebbe guidato contro Roma.
212 Cfr. però, a favore della verità storica di molti particolari, quanto rilevato
in Fiori 1996, p. 367 ss.
213 d.h., 8, 7, 1 ; cfr. 8, 32, 3.
214 d.h., 8, 41, 4.
215 d.h., 8, 1, 56 ; plut., Cor., 23, 3. si noti che questo termine viene spesso
utilizzato per indicare soggetti alla ricerca di puriicazione dopo un reato : Liddel
scott 1996, p. 826.
216 d.h., 8, 7, 1.
217 d.h., 8, 9, 1 ; cfr. anche 8, 32, 3. tutto ciò, sembrerebbe, egli non avrebbe
potuto ottenere nelle città latine o nelle colonie fondate dai Romani, dove pure
avrebbe potuto trovare riparo grazie a legami di parentela (d.h., 8, 6, 4 ; sul feno
meno coloniario nel V sec. a.C. cfr. per tutti petrucci 2000, p. 95 ss.) : qui avrebbe
potuto vivere ἀπραγμόνως, avverbio che indica una vita « tranquilla » ma anche
lontana dalla politica (Liddelscott 1996, p. 229).
La Condizione di homo SACER
219
altre comunità, e addirittura essere da queste integrato : un’ulte
riore dimostrazione del fatto che l’homo sacer non « appartiene »
ad alcun dio, perché sarebbe dificile ammettere che in un contesto
come quello dell’italia antica, nel quale viene riconosciuta la rile
vanza di princìpi giuridicoreligiosi comuni, si potesse apparte
nere a un àmbito « numinoso » per una comunità e al « diritto degli
uomini » per un’altra218. d’altronde, a seguire dionigi, dovremmo
pensare che Coriolano potesse essere riammesso alla cittadinanza
romana mediante una legge219, e senza alcuna necessità di quella
profanatio che a. danz, argomentando a partire dal regime delle
res sacrae, riteneva a tal ine necessaria220.
se poi si leggono le storie preservate dalla letteratura islandese
e irlandese sui proscritti che, abbandonata la comunità di apparte
nenza, costituiscono delle Gefolgschaften o entrano a farne parte221
iniziando a comportarsi da « lupi »222, e le si confrontano con il
racconto tradizionale circa la sodalitas di « lupi » raccoltasi intorno
a Romolo223 – il cui quadro istituzionale si perpetua, certo con modi
icazioni, ancora nel V sec. a.C., quando assistiamo alla formazione
di gruppi di mercenari slegati dall’appartenenza gentilizia224 – viene
il sospetto che anche gli homines sacri romani potessero talora
adottare lo strumento della Gefolgschaft per costituire, accanto alle
associazioni inserite nella comunità, bande dedite al brigantaggio e
alla guerra di professione. ma naturalmente, in assenza di espresse
attestazioni delle fonti, si tratta di una mera possibilità.
4.3. La sacratio non proscrittiva e altre condizioni a essa vicine
Qualche elemento in più abbiamo rispetto al caso in cui l’homo
sacer non sia ucciso né proscritto.
218 d’altronde per i Romani è sacrilegium anche l’affronto recato al tempio
di un’altra comunità : cfr. l’esempio di pleminio, su cui cfr. per tutti scheid 2001,
p. 23 ss.
219 La legge sarebbe stata condivisa dal senato : d.h., 8, 21, 4 ; 8, 22, 3 ; 8, 25,
4 ; 8, 54, 2.
220 Cfr. supra § 3.1.
221 Cfr. per tutti, per il diritto islandese, scovazzi 1957, p. 282 ss. ; per quello
irlandese, nagy 1985, p. 20 s. (cfr. anche ibid., p. 47 s.).
222 sulla simbologia del lupo nel fenomeno delle proscrizioni indoeuropee
e nelle Gefolgschaften, cfr. Fiori 1996, p. 85 ss. Adde, rispetto alla Gefolgschaft
irlandese, le testimonianze raccolte da mcCone 1985, p. 175 s. ; Id. 1986, p. 15 ss. ;
Id. 1987, p. 104 ss.
223 sui rapporti tra la sodalitas di Romolo e le Gefolgschaften indoeuropee
cfr. Fiori 1999, p. 111 ss.
224 Cfr. ancora Fiori 1999, p. 118 ss. Adde, con ulteriori indicazioni bibliogra
iche, di Fazio 2013, p. 195 ss.
220
RobeRto FioRi
allorché il decemviro appio Claudio tenta di appropriarsi della
fanciulla Virginia per mezzo del suo cliente m. Claudio, assegnan
dogliela in possesso interinale durante il processo di libertà da
questi promosso, il padre della giovane la uccide dichiarando la
sacratio capitis del decemviro225. dal momento della pronuncia,
appio Claudio non è considerato più come un magistrato, ma come
un semplice priuatus226, al quale però è negato il diritto di prouocare ad populum che spetta a ogni cittadino, essendo egli dive
nuto estraneo a ogni legge e posto al di fuori del consorzio civile e
umano227 e subendo, dopo il suicidio, la publicatio bonorum228.
non abbiamo molto più di questo. occorre però rilevare che per
l’età arcaica abbiamo notizia di situazioni in cui la condizione del
cittadino era sostanzialmente annullata e che in alcuni casi pote
vano portare anche a una uccisione legittima, ricordando quindi
da vicino la sacratio.
La prima ipotesi è la condizione della donna colpevole di essersi
procurata l’aborto con l’uso di farmaci, di aver sottratto le chiavi
della cella vinaria o di adulterio. mentre diverse fonti parlano di
una uccisione legittima da parte del marito – che costituisce un’ec
cezione rispetto alla normale estensione della manus maritale, che
non prevede un ius uitae ac necis come la patria potestas229 – plutarco
ricorda una legge di Romolo che avrebbe disposto il ripudio della
donna e la sacratio capitis e bonorum del marito che l’avesse ingiu
stamente ripudiata230. La donna colpevole, quando non uccisa, era
225 Liv., 3, 48, 5 : te, inquit Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro. su
questo episodio cfr. Fiori 1996, p. 201 s. il tentativo di pesaresi 2005, p. 57, di spie
gare la sacratio di appio Claudio col richiamo a una adfectatio regni dei decemviri
è smentito dalla lettura di Liv., 3, 57, 1 ss., che lega espressamente all’episodio di
Virginia la sua condizione di legum expers et ciuilis et humani foederis e l’impossi
bilità di prouocare ad populum.
226 Liv., 3, 49, 3 e 5.
227 Liv., 3, 57, 1 : […] Verginius unum Ap. Claudium et legum expertem et ciuilis
et humani foederis esse aiebat.
228 Liv., 3, 58, 9.
229 Le fattispecie di illecito femminile ricordate dalle fonti come forme di ucci
sione legittima dovevano pertanto riferirsi solo alla moglie del pater, la mater familias (per questa deinizione cfr. Fiori 19931994, p. 455 ss.).
230 per questa ricostruzione cfr. Fiori 1996, p. 191 ss. e 232 ss. L’interpretazione
di questa parte di plut., Rom., 22, 3 è molto travagliata, e ha dato luogo a notevoli
discussioni, concentrate soprattutto sul signiicato di τὸν ἀποδόμενον e di θύεσθαι. È
unanime l’idea che l’ultima frase individui una fattispecie differente rispetto alla
prima ; conseguentemente, sono state avanzate due ipotesi interpretative : a) inten
dere ἀποδίδοσθαι nel senso di « vendere » e θύεσθαι (da leggere come passivo) nel senso
di « essere consecratus » : la sanzione sarebbe stata dunque una sacratio conseguente
alla vendita della moglie ; b) intendere ἀποδίδοσθαι nel senso di « ripudiare » e θύεσθαι
(da leggere come rilessivo) come « offrire un piaculum » anche in ipotesi di ripudio
legittimo. entrambe le letture – cui ora va aggiunta l’idea di pelloso 2013, p. 92 n. 58,
La Condizione di homo SACER
221
allontanata dalla famiglia del marito – che, a seguito della conuentio
in manum, era ormai la sua unica famiglia231 – senza essere ritra
smessa nel potere del pater originario come avveniva in un divorzio
consensuale, quando cioè la donna non aveva compiuto alcun ille
che si tratti di un’ipotesi di deo necari, che tuttavia poggia solo sull’idea che θύεσθαι
renda il latino immolari – si scontrano, mi sembra, con rilievi dificilmente supera
bili. La prima, con la circostanza che nel passo plutarco sta parlando di ripudio, e
non di « vendita » della moglie, cosicché l’aggiunta apparirebbe quantomeno incon
grua. La seconda, con il fatto che l’offerta di un piaculum appare dificile da accet
tare sia se riferita in generale al ripudio, anche legittimo – perché è inconcepibile il
dovere di offrire un piaculum in espiazione di un comportamento legittimo – sia se
riferita al solo ripudio ingiustiicato, perché per questo il piaculum è già la consecratio. mi sembra dunque necessario pensare che le due sanzioni si riferiscano al
medesimo comportamento. potrebbe innanzi tutto ritenersi che la prima sia una
consecratio bonorum a Cerere e la seconda una consecratio capitis agli dèi ctonii,
analogamente ai casi in cui si stabilisce una sacratio del caput a Giove e dei bona a
Cerere Libero e Libera (Liv., 3, 55, 7) – e questa è verisimilmente l’interpretazione
che ne dà plutarco (Cantarella 1999, p. 17, fraintende la mia ipotesi sostenendo
che per me plutarco parlerebbe di una sacratio bonorum per il ripudio illegittimo e
di una sacratio per il ripudio legittimo, e rileva giustamente che una simile lettura
indurrebbe a « far dubitare fortemente dell’intelligenza del povero plutarco »).
tuttavia la circostanza che plutarco non parli di una sacratio capitis et bonorum
bensì, in due distinte proposizioni, di una sacratio capitis e di una sacratio bonorum,
potrebbe indurre a ritenere che egli stia giustapponendo due notizie diverse, che
egli riporta letteralmente (come sappiamo fosse solito fare : cfr. ad esempio la resa
di lat. locare con gr. μισθοῦσθαι in plut., marc., 5, 2, su cui Fiori 2014, p. 167 n. 479 ;
cfr. anche supra n. 109). se a ciò si aggiunge la circostanza che la consacrazione a
Cerere impone l’esistenza di un tempio di questa divinità (votato nel 496 e dedicato
nel 493 a.C.), e il fatto che non sembra possibile immaginare una attribuzione di
metà dei beni alla moglie prima della possibilità (non di molto precedente le Xii
tavole) per la donna di non conuenire in manum, siamo indotti a ritenere che la
notizia sulla consecratio bonorum sia più recente, e non precedente il V sec. a.C.
(cfr. più ampiamente Fiori 1996, p. 191 ss.).
231 La conuentio in manum recideva i legami potestativi tra la donna e la
sua famiglia di origine, cosicché la donna entrava nella manus del marito se sui
iuris, oppure, qualora il marito fosse stato alieni iuris, la manus veniva assorbita
dalla potestas del pater della nuova famiglia (cfr. Fiori 19931994, p. 465 ss. ; Id.
1996, p. 237 s. ; Cantarella 1999, p. 18, fraintendendo nuovamente il mio pensiero,
sostiene che a mio parere con la conuentio la donna non sarebbe entrata nella
famiglia del marito). Questa ricostruzione è contestata da Cantarella 1999, p. 19,
ad avviso della quale (non solo l’ipotesi sarebbe in contraddizione con quello che
lei ritiene essere il mio pensiero, ma) sarebbe « veramente dificile che l’espressione
conuenire in manum potesse collocare la donna in una posizione diversa dalla
manus : pensare che la potesse collocare in potestate vuol dire far torto alla logica
non solo dei giuristi, ma dei romani tout court » ; sarebbe più logico, per l’a., che
la moglie del ilius familias non fosse sottoposta ad alcuna potestas – e dunque a
nessun ius uitae ac necis – ma solo alla manus del marito (ibid., p. 20), trovandosi
pertanto in una posizione di gran lunga migliore di quella del marito in potestate
cui ella era sottoposta. in realtà, quella da me difesa è un’idea che può ben essere
considerata communis opinio : basti rinviare a Kaser 1971, p. 57 n. 5.
222
RobeRto FioRi
cito232. priva di una familia e verisimilmente anche di una gens, la
donna si trovava in una condizione di annullamento giuridico, che
non a caso ne permetteva l’uccisione : proprio la gravità di simili
conseguenze giustiicano la corrispondente gravità della sanzione
comminata al marito che avesse compiuto un ripudio ingiustiicato233.
una seconda ipotesi è costituita dall’addictio, che poteva deri
vare da una sentenza relativa all’inadempimento di un debito o da
un furtum manifestum. in entrambi i casi, l’addictus poteva non
solo essere tenuto in una situazione analoga alla schiavitù dal
creditore o dal derubato, ma anche essere ucciso o venduto trans
Tiberim, segno evidente che egli aveva perso la ciuitas libertasque
(quando il fur fosse stato uno schiavo, la sanzione era la deiectio
e saxo). Ciò ha indotto una parte della dottrina a identiicare l’addictio con una sacratio234, anche in considerazione di qualche
debole connessione testuale : Virgilio parla di una manus iniectio –
il procedimento esecutivo che conduceva all’addictio235 – compiuta
dalle parche e descritta come sacratio236, ed è a partire da questo
passaggio che macrobio sviluppa la sua spiegazione di cosa sia la
consecratio capitis237.
Vi erano poi coloro che si sottraevano al censo o alla leva (infrequens e incensus), che secondo alcune fonti subivano la pena di
morte e per altre, più numerose, perdevano la ciuitas libertasque,
subivano la conisca dei beni e venivano venduti all’interno del
territorio romano238 : anche in questo caso si è pensato a una origi
232 È questa invece l’idea di Cantarella 1999, p. 15 ss. e spec. 21 s., la quale per
tutto il contributo non distingue tra divorzio e ripudio unilaterale (che è il nostro
caso).
233 il coordinamento tra la punizione della moglie e quella del marito è essen
ziale per comprendere la logica delle disposizioni. Cantarella 1999, p. 21, critica
questa ricostruzione, sostenendo che così ragionando si dovrebbe ritenere che
anche le donne ripudiate senza colpa sarebbero cadute in una condizione analoga
a quelle colpevoli ; ma l’a. non considera che è proprio per evitare questa situazione
che si punisce con la sacratio il comportamento illecito del marito. se si dimentica
ciò, si inisce per sostenere (come fa l’a. : cfr. supra n. 232) che le donne fossero
restituite alla famiglia di origine con gli strumenti previsti per il divorzio, con il che
verrebbe meno ogni sanzione per le colpevoli e non si giustiicherebbe la necessità
di indicare le ipotesi di colpa della donna (che peraltro, non va dimenticato, molte
fonti sostengono fossero punite con la morte).
234 Cfr. Fiori 1996, p. 251 n. 323, con bibliograia.
235 non è possibile soffermarsi, in questa sede, sulla recente ipotesi di Varvaro
2007, p. 333 ss. secondo cui non vi sarebbe stata una legis actio per manus iniectionem per il fur manifestus.
236 Verg., Aen., 10, 419420.
237 macr., Sat., 3, 7, 58.
238 Cfr., per l’infrequens, Liebenam 1905, col. 600 ; per l’incensus, Volterra
1956, p. 433 ss.
La Condizione di homo SACER
223
naria sacratio, ma senza elementi testuali239 ; potrebbe però ricor
darsi che in àmbito italico è attestata la sacratio Ioui per chi non
risponda alla leva240.
una quarta ipotesi è quella della deditio internazionale. in età
repubblicana, a fronte di alcune infrazioni della ides nei rapporti
internazionali – rottura di foedera o di indutiae, sponsio non rati
icata dal popolo o dal senato, offese arrecate dai o ai legati – i
colpevoli venivano proscritti mediante una dimissio che liberava il
populus dalla responsabilità per gli atti compiuti dai propri membri
anche qualora il nemico offeso non avesse accettato la consegna
dei colpevoli. in età monarchica e nei primi anni della repubblica
questi stessi comportamenti sembrerebbero essere invece sanzio
nati mediante una uccisione irrituale che condivide alcune caratte
ristiche della sacratio241.
per nessuna di queste ipotesi abbiamo elementi che possano
ricondurre con certezza alla sacratio, ma potrebbe ipotizzarsi – e si
è talora ipotizzato – che essi costituiscano casi di originaria sacratio
evolutisi in igure diverse, con caratteristiche peculiari. Certo è che
in alcuni di questi casi l’eventuale uccisione del colpevole sembre
rebbe non permessa a chiunque, ma solo al soggetto a vario titolo
offeso dal comportamento illecito, e che nel caso dell’infrequens e
dell’incensus la sanzione è comminata dagli organi della città : il
che segnala una differenza non irrilevante con la sacratio242.
4.4. altre forme di status giuridico limitato in età arcaica
Vi sono poi posizioni avvicinate dalle fonti a quella dell’homo
sacer, che tuttavia parrebbero non consentire una uccisione legit
tima ad alcuno. È il caso dell’homo malus, dell’improbus e dell’intestabilis. Come ricorderemo, Festo scrive che si è soliti chia
mare sacer l’homo malus atque improbus. a prima vista sembra
trattarsi di denominazioni generiche del « criminale », e certa
mente nel discorso di Verrio Flacco la notazione alludeva alla
Umgangssprache243. ma a ben vedere l’accostamento di questi due
termini potrebbe avere un valore formulare – e forse proprio per
239 pfaff 1916, col. 1245 s. (ipotesi giudicata non improbabile da santalucia
1984, p. 117 s. n. 8).
240 Liv., 10, 38, 3, che però ne parla come di una noua lege.
241 Cfr. Fiori 1996, p. 264 ss.
242 per queste ragioni in Fiori 1996, p. 232 ss. accostavo alcune di queste igure
alla sacratio con una certa prudenza, pur rilevando diversi punti di contatto e non
escludendo la possibilità che si tratti di istituti a noi noti in una forma più recente
(cfr. ibid. p. 291 e n. 522).
243 Come rileva, giustamente, Cascione 2013, p. 98.
224
RobeRto FioRi
questo è entrato nella lingua d’uso244 – perché essi ricorrono in
altre fonti in cui si menziona la sacratio : nel commento di pori
rione ai versi di orazio sul sacer esto e sull’intestabilitas dello sper
giuro, leggiamo che gli antichi chiamavano intestabiles coloro che
non potevano ereditare e il cui testimonium era malum et exsecrandum245 ; lo pseudoacrone richiama a questo proposito le Xii
tavole, dove effettivamente troviamo, come sanzione per il diniego
di testimonianza dei testes e del libripens presenti alla mancipatio,
l’inprobus intestabilisque esto246.
se rilettiamo sul valore arcaico di questi termini, ci accorgiamo
che ci troviamo dinanzi a una serie di denominazioni tecniche di
alcune condizioni giuridiche.
da un frammento di Catone sappiamo che nel processo romano
arcaico il giudice doveva, prima di assolvere il convenuto, non solo
veriicare se l’attore aveva portato prove, ma anche comparare la
condizione delle parti, e in particolare se fossero più boni o più mali.
Queste qualiiche evidentemente riguardavano l’afidabilità (ides)
delle parti, che era un dato al tempo stesso etico, sociale e giuridico,
in quanto si legava al loro status : il soggetto più eminente aveva,
nella mentalità romana, più ides di un soggetto socialmente meno
importante, cosicché in mancanza della ides di testimoni occor
reva tener conto della ides delle parti247. La condizione di malus
individuava il soggetto che, per appartenenza sociale o anche in
conseguenza di un comportamento illecito, aveva perso la ides248.
Lo stesso valore ha il termine improbus. il suo contrario,
probus, spesso usato come sinonimo di bonus249, indica una condi
244 malus e improbus sono accostati in plaut., Aul., 213 ; Lucil., sat., 385 marx =
non., comp. doctr., s.u. conidentia (Lindsay, 400) ; Cic., Verr. 2, 1, 37 ; 2, 2, 101 ;
fam., 6, 6, 10 ; asc., Corn., 56 Clark ; Liv., 23, 3, 89 ; sen., ben., 4, 28, 3 ; Val. max., 4,
1(ext), 5. Cfr. plaut., most., 873 ; truc., 612 ; Cic., nat. deor., 3, 75 e 3, 81. Cfr. anche
l’accostamento di malus e sacer in plaut., Bacch., 783784.
245 porph., in hor. serm., 2, 3, 181 hauthal (riportato supra n. 109).
246 [acr.], in hor. serm., 2, 3, 181 Keller (riportato supra, n. 109). Cfr. tab. 8, 22
(= Gell., 15, 13, 11 ; cfr. 7, 7, 23) : qui se sierit testarier libripensue fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque esto. Cfr. anche sall., Iug., 67, 3 ; serv. auct.,
Aen., 4, 386.
247 Cfr. Cato, orig., fr. 206 malcovati = Gell., 14, 2, 26, su cui Fiori 2013, p. 169
ss. e spec. 184 ss. sull’interpretazione di questa testimonianza si è sviluppato, in
più sedi, un proicuo dibattito con G. Falcone (cfr. da ultimo Falcone 2014, p. 258
ss.), il quale tuttavia mi attribuisce erroneamente la tesi che l’opposizione bonusmalus avesse in età arcaica valore esclusivamente sociale, e non – come invece
sostengo – al tempo stesso etica e sociale.
248 un esame complessivo della igura del uir malus in Cascione 2013, p. 91 ss.
249 Cfr. per tutti hellegouarc’h 1972, p. 494 s. (da collegare con la trattazione
del signiicato di boni, ibid. p. 484 ss.).
La Condizione di homo SACER
225
zione di eccellenza sociale ed etica250. Caratteristica del probus è
ancora la ides, che si esprime particolarmente nella credibilità
che gli permette di probare, mentre è proprio dell’improbus di non
riuscire a probare251 : quando si perde la qualità di essere probi, si
determina anche l’intestabilitas, ossia l’incapacità di dare o ricevere
testimonianza252.
Queste condizioni determinavano, nell’astratta eguaglianza
tra ciues, notevoli differenze : un soggetto dotato di ides viveva la
pienezza della condizione del cittadino, ma un soggetto con una
minore ides aveva meno possibilità di vincere le controversie, di
trovare testimoni, di trovare garanti, ecc. Quando oltre a essere
malus era addirittura improbus, egli non poteva testimoniare, e se
era intestabilis non poteva nemmeno ricevere testimonianza, con
l’effetto che gli erano interdetti tutti i principali negozi del ius ciuile.
tutti questi status di ridotta o assente afidabilità non compor
tavano, come dicevo, la possibilità di essere uccisi impunemente,
e dunque non vi è motivo di farle coincidere con la sacratio253. si
tratta piuttosto di limitazioni dei diritti del ciuis irrogate sulla base
del ius tradizionale o della legge – ed è a mio avviso con queste,
piuttosto che con la sacratio, che deve essere comparata la condi
zione dell’impius, la quale determina un’analoga limitazione dei
diritti del ciuis nel ius diuinum.
ma se colleghiamo queste ultime ipotesi a quanto abbiamo detto
circa la condizione della donna ripudiata, dell’addictus, dell’infrequens, dell’incensus e del deditus, ci accorgiamo che probabilmente
dobbiamo pensare a una pluralità di sanzioni che intervenivano
sullo status del reo. La sacratio permetteva a chiunque l’uccisione
del colpevole. L’addictio, le colpe della donna e la deditio, sembre
rebbero permettere l’uccisione del colpevole solo al soggetto offeso,
e lo stesso accadeva all’infrequens e all’incensus, rispetto ai quali
il soggetto offeso era la ciuitas. altre sanzioni intervenivano su
alcune speciiche capacità giuridiche, come l’improbitas e l’intestabilitas, trasformando un soggetto di rango elevato (bonus) in un
membro tra i più umili del gruppo (malus), mentre altre ancora
250 Cfr. ad esempio metell., or., fr. 6 malcovati = Gell., 7, 11, 3. secondo l’eti
mologia più probabile, dalla medesima radice di probus (i.e. *pro-bh(h2)u-o-) viene
ved. pra-bhú- « eminente, potente » (Walde, hofmann 1954, p. 366 ; ernout, meillet
1959, p. 537 ; de Vaan 2008, p. 490).
251 È signiicativo Cic., Caec., 3 : Si improbi essent, falsi aliquid dicerent, si probi
existimarentur, quod dixissent probarent.
252 sull’intestabilitas cfr. ora, con argomenti convincenti, humbert 2007,
p. 2543 ss.
253 Come, rispetto all’improbitas, propone pesaresi 2007, p. 4197 s., sulla cui
ipotesi cfr. Fiori 2008, p. 471 n. 34.
226
RobeRto FioRi
intervenivano su capacità di diritto divino, come l’impietas, deter
minando contestualmente un’interdizione allo svolgimento di ruoli
rilevanti nella res publica.
4.5. il problema della genesi
Le sanzioni che abbiamo sinora descritto disegnano una scala
di intensità nelle limitazioni della condizione giuridica del reo.
esse condividono alcuni caratteri comuni, ma sono anche distinte
da speciiche peculiarità. non è dunque semplice ipotizzare il loro
rapporto storico.
Come abbiamo visto, è abbastanza certo che la sacratio costi
tuisca l’esito romano di una sanzione indoeuropea. ma gli sviluppi
storici di questa sanzione presso gli altri popoli indoeuropei non
offrono modelli univoci.
da un lato, abbiamo casi in cui la sanzione originaria è dive
nuta un’ampia categoria, assumendo gradazioni e forme differenti.
sappiamo ad esempio che la Friedlosigkeit germanica poteva a volte
colpire l’intera famiglia del proscritto, altre essere limitata al colpe
vole ; a volte essere deinitiva, altre temporanea ; a volte assoluta,
altre circoscritta ad aree spaziali determinate254. allo stesso modo,
l’ἀτιμία greca poteva essere parziale, interessando solo alcuni speci
ici diritti del cittadino, oppure totale, e in questo secondo caso
essere proscrittiva o non proscrittiva – « à l’intérieur », per usare le
parole di Gustave Glotz255. L’ἀτιμία non proscrittiva, in particolare,
era disposta nei confronti di una serie di soggetti che abbiamo già
incontrato nel diritto romano – la donna adultera, il debitore insol
vente, l’infrequens – e poteva anche portare alla vendita del colpe
vole all’estero256.
dall’altro lato, abbiamo esempi di diritti in cui per converso
sembrerebbe che situazioni di esclusione originariamente diversi
icate siano state ricomprese entro una categoria unitaria, benché
254
mi limito a rinviare, per brevità, a scovazzi 1957, p. 284 ss.
Glotz 1904a, p. 25 ss. (che avevo richiamato già in Fiori 1996, p. 506). si
noti che l’ἀτιμία non proscrittiva in età classica consisteva « nel divieto di frequen
tare l’ἀγορά e i luoghi sacri e di esercitare i diritti pubblici » (paoli 1930, p. 307), e
nell’impossibilità di tutelare i diritti privati in via processuale (ibid. p. 318), e in età
arcaica portava a « la mort civile et à l’excommunication » (Glotz 1904a, p. 25 s.), ma
non consiste affatto in « una sorta di versione più strettamente religiosa » dell’ἀτιμία
proscrittiva, come scrive zuccotti 1998, p. 454, al ine di avvicinarla a quella che egli
ritiene essere l’impietas (in Id. 2009, p. 1595, l’a. avvicina invece – coerentemente
con la sua ipotesi – l’ἀτιμία non proscrittiva a ogni ipotesi di sacratio di età monar
chica, quando vi sarebbe stato un divieto di uccisione dell’homo sacer, e la esclude
invece per l’età repubblicana, quando l’uccisione sarebbe stata doverosa).
256 Glotz 1904a, p. 26 ss. ; paoli 1930, p. 334 s. ; harrison 1971, p. 171 ss.
255
La Condizione di homo SACER
227
non omogenea. ad esempio in irlanda – che peraltro è il contesto
maggiormente confrontabile con quello romano, anche in conside
razione della struttura sociale fortemente gerarchica di entrambi257 –
all’interno della categoria generale del deorad, deinita in negativo per
opposizione al possidente nativo che gode della pienezza dei diritti
(aurrad), troviamo il latitante cui è vietato dare riparo (élúdach), colui
che vive nel gruppo ma può essere ucciso con impunità (ambue), lo
straniero per il quale è previsto un risarcimento comparato sulla metà
di quello della moglie irlandese (cú glas), il naufrago o il proscritto
entrato al servizio di un uomo libero, il cui risarcimento è pari a un
terzo di quello del suo signore (murchoirte)258.
il quadro offerto dai dati romani è ulteriormente differente.
in fondo, l’unica categoria suficientemente ampia da ricom
prendere tutte queste sanzioni è quella del malus, opposta al bonus
come il deorrad all’aurrad, e dunque si potrebbe essere tentati di
escludere una genesi comune e di propendere verso un modello di
originaria frammentazione analogo a quello irlandese.
poiché le diverse sanzioni sembrerebbero legate dal riferirsi
tutte alla violazioni dei medesimi princìpi giuridicoreligiosi (e in
particolare dei rapporti di maiestas e ides259) distinguendosi più
sul piano quantitativo che qualitativo – un primo livello di annul
lamento del soggetto che permette a chiunque l’uccisione ; un
secondo, di annullamento del soggetto tale da permettere l’ucci
sione (o la vendita) solo ad alcuni soggetti ; un terzo livello, in cui la
sanzione interviene solo su singoli diritti dell’individuo – potrebbe
legittimamente pensarsi a una genesi comune.
Credo però che allo stato delle nostre conoscenze non sia possi
bile raggiungere conclusioni certe. L’unico risultato che mi sembra di
poter considerare suficientemente afidabile è la necessità di abban
donare la visione unitaria della igura del ciuis cui siamo abituati :
i Romani non sono tra loro giuridicamente uguali e socialmente
diversi, ma appartengono a una struttura ordinata gerarchicamente
sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista giuridico, all’in
terno della quale le distinzioni si legano alla nascita ma anche al
comportamento dei singoli e alle sanzioni che ne conseguono.
nei primi secoli di Roma, di questa complessa struttura l’homo
sacer rappresenta, per così dire, il « grado zero ».
257
Rinvio a Fiori 2011, p. 84 ss.
Kelly 1988, p. 5 s. tutti questi soggetti parrebbero poter ottenere una posi
zione nella comunità essendo pariicati agli aurraid allorché acquistano un appez
zamento di terra (ibid., p. 223).
259 su tutto ciò cfr. Fiori 1996. di minore estensione, ma non minore rilievo è
il ruolo dell’ordine spaziale costituito dai termini, i cui rapporti con la ides sono
stati di recente approfonditi da de sanctis 2005, p. 73 ss.
258
bibLioGRaphie
i – sources et recueil d’inscriptions
a – textes littéraires
Les sources utilisées l’ont en général été à partir de la Collection des
universités de France mais également, selon les cas, de la Loeb Classical
Library, des oxford Classical texts et de la collection teubner. Les abré
viations utilisées pour les auteurs latins sont celles de l’index du Thesaurus
Linguae Latinae et, pour les auteurs grecs, celles du Greek-English Lexicon
de h. g. liddell et r. Scott.
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3 vol., oxford, 2013.
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LinDSay 1930 = W. M. lindsay, Festus. De uerborum signiicatu, dans
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quae supersunt cum Pauli epitome, leipzig, 1839.
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252
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latin-français rédigé d’après les meilleurs travaux de lexicographie latine
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